Патентное право в цифровом праве

Вторым правовым институтом, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности», является патентное право. Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями. Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности — с другой. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т. д. Во-вторых, их охрана осуществляется посредством единой формы, а именно путем выдачи патента. В-третьих, правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо больше сходства, чем различий, и к тому же осуществляется в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ. Все сказанное свидетельствует о том, что традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправданно.

Сам термин «патентное право» лишь совсем недавно был возвращен в российское законодательство. В течение длительного времени в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, изобретения и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не предоставляли их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и право на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой области, именовалась не патентным, а изобретательским правом. В настоящее время в связи с восстановлением в России общепринятой системы охраны технических новшеств можно вновь с полным основанием говорить о российском патентном праве.

Патентное право предусматривает либо заявительскую, либо авторскую системы патентования. При заявительской системе патент выдаётся любому первому заявителю на его имя, будь то автор, либо законный преемник автора, либо лицо, присвоившее изобретение действительного автора. При авторской системе патент может получить лишь автор либо правопреемник, причем имя автора должно быть названо в заявочной документации и в патенте. 1

Как и авторское право, патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь впоследствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизм, процессы, вещества и т. п., наряду со сходством, сравниваемые объекты имеют и существенные различия между собой. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны — их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет, прежде всего, само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В отличие от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или внешнею вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя. В этой связи охрана технических или художественно-конструкторских решений, являющаяся основной функцией патентного права, строится на несколько иных началах и принципах, чем те, которые применяются в сфере авторского права.

В качестве принципов российского патентного права, т. е. отправных идей, которые пронизывают всю систему патентно-правовых норм и служат исходной базой для ее дальнейшего развития и разрешения прямо не урегулированных законом ситуаций, могут быть названы следующие положения. Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от ее использования, не санкционированного патентообладателем. Таким образом, патентообладателю принадлежит на разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель, подвергаться предусмотренным законом санкциям.

Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключают, однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества — с другой, вполне может рассматриваться в качестве второго исходного начала (принципа) патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента определенным сроком, после истечения, которого разработка поступает во всеобщее пользование. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым приращение знаний. В этих целях проводится проверка заявляемых решений, а также создание условий для ознакомления любых заинтересованных лиц с новейшими разработками. Наконец, в общественных интересах закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. Разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т. д. — эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные социальными потребностями, выражают возвышенный баланс интересов патентообладателя и общества. Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями с промышленными образцами. Для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и в случае соответствия заявленного объекта требованиям закона удовлетворяется. Если заявка на выдачу патента не подавалась, то разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторским правом. Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в объективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению, по российскому законодательству, не требуется выполнения каких-либо формальностей. Напротив, по патентному праву, формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности разработки, являются обязательным условием охраны. Это продиктовано целым рядом причин. К ним относятся и объективная повторимость тех решений, которые охраняются патентным правом, и предоставление охраны только тем разработкам, Которые обладают новизной, и необходимость раскрытия сущности решения как условие предоставления охраны и т.д. В этой связи большое значение в патентном праве имеет понятие приоритета, которое неизвестно авторскому праву. На государственное признание и охрану своих прав могут претендовать только те заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачу патента. Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентодателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, данный принцип находит отражение во многих нормах патентного права. Прежде всего, именно действительным разработчикам предоставляется возможность получить патент и стать патентообладателями. Если в соответствии с законом право на получение патента имеет иное лицо, например работодатель, закон гарантирует получение разработчиками вознаграждения, соразмерного выгоде, которая получена или могла бы быть получена работодателем при надлежащем использовании разработки. При подаче заявки на выдачу патента лицом, которое не является разработчиком, это лицо должно представить доказательства, подтверждающие его право на подачу заявки. За разработчиками во всех случаях признаются личные неимущественные права на созданный ими объект, которые являются бессрочными и непередаваемыми.

Названные выше принципы определяют конкретное содержание основных норм патентного права, являются его исходными началами и служат предпосылками его дальнейшего развития. Знание этих принципов помогает лучше понять содержание конкретных патентно-правовых норм, способствует их правильному применению на практике и дает определенные ориентиры для разрешения тех жизненных ситуаций, которые прямо не урегулированы действующим законодательством.

Тема: «Авторское право. Патентное право»

Изначально планировалось, что нормы об интеллектуальной собственности будут в части III (третьей) ГК РФ, но не могли договориться о регулировании и поэтому приняли 3-ю часть без интеллектуальной собственности.

Четвёртая часть представляет систематизацию и кодификацию нормативно-правовых актов, которые регулировали отношения в сфере интеллектуальной собственности ранее (практически ничего нового в четвёртой части нет по сравнению с предыдущим регулированием).

IV часть ГК РФ регулирует правоотношения, связанные с регулированием и охраной объектов интеллектуальной собственности.

Объекты интеллектуальной собственности (ст. 1225):

· Объекты авторского права;

· Объекты патентного права;

· Средства индивидуализации юридических лиц.

Большой массив международный актов в правовом регулировании (которые мы разберём на международном частном праве).

Авторское право.

Объекты авторских прав: произведения науки, искусства и литературы.

1) Это результат творческой деятельности. Любая деятельность, за исключением неосознанных действий и действий, которые являются простым повторением.

2) Объективная форма выражения: письменная, устная, изображение, звук, объёмная пространственная форма и другое.

Статья 1259 ГК РФ – должна быть возможность восприятия творческого труда другими лицами. Неважно восприятие другими лицами – было оно или нет, главное, чтобы была возможность восприятия другими лицами. Поэтому охраняется как обнародованное, так и необнародованное.

Авторские права возникают автоматически с момента создания произведения в объективной форме, не требуется оформления и регистрации (возникают проблемы с точки зрения доказывания).

Такой подход не ограничивает круг объектов авторского права. Поэтому ряд объектов, подходящих к объектам авторского права, не регулируется авторским, а регулируются патентным или законом о товарном знаке (ст. 1259 – перечень того, что не охраняется авторским правом).

Пункт 7 ст. 1259 ГК РФ – комментировать его не получается.

Исключительное право на объект авторского права никак не связано с правами на материальный носитель, в котором оно выражено.

Объектами авторского права является произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения.

1. Автор – физическое лицо, которое своим творческим трудом создало произведение.

Соавторство. Статья 1258 ГК РФ. Оно бывает двух видов:

1) Раздельное соавторство – есть часть, принадлежащая конкретному автору;

2) Не раздельное. Нельзя выделить отдельную часть, принадлежащую конкретному автору.

Использование произведения в целом требует согласия всех. Использование отдельных частей возможно при раздельном соавторстве с согласия автора кусочка.

2. Иные правообладатели – права авторов могут переходить и другим лицам (путём заключения договора, наследования, реорганизации).

Статья 1295. Служебные произведения – создание при исполнении трудовых обязанностей или исполнении служебного задания работодателя. При этом автор – работник. А исключительные права – у работодателя (если работодатель не использует произведение, то исключительные права возвращаются автору).

Если автор не может (или не хочет) реализовывать свои права, то специальные некоммерческие организации реализуют его права от имени и в интересах автора.

Они, по общему правилу, действуют на основании договора с автором.

Допускается создание аккредитованных организаций (пройдя процедуру аккредитации) статья 1244 ГК РФ.

В статье 1244 ГК РФ предусмотрено шесть (6) направлений. По каждому направлению может быть одна аккредитованная организация (максимум – шесть, но может быть меньше, если одно будет аккредитована по нескольким направлениям).

Аккредитованная организация может защищать права авторов без договора.

  1. Исключительное право.
  2. Иные права.

Исключительное право – право на использование произведения любым способом (или разрешать его использовать другим лицам) (имущественное право).

Раньше все права в сфере авторского права делились на имущественные и неимущественные. Сейчас исключительное право заменило все имущественные права.

Раньше был перечень исключительных прав, он был закрыт и он ограничивал способы использования, теперь все эти права являются видами пользования (правомочия), входящими в исключительное право (теперь перечень не исчерпывающий).

Поскольку исключительное право имущественное – то оно имеет денежную оценку и может быть передано другому лицу.

Раньше они назывались личные неимущественные права. Статья 1255 ГК РФ.

а) Право авторства статья 1265 – право признаваться автором.

б) Право на имя – при каждом использовании произведения должно быть указано имя (хотя обнародование произведения по желанию автора с указанием имени, без имени, под псевдонимом или можно не указывать вообще).

Пункты а) и б) – это личные неимущественные права, которые принадлежат только автору, они неотчуждаемы и непередаваемы.

в) Право на неприкосновенность произведения. Статья 1266 ГК РФ. Право автора требовать, чтобы произведение использовалось в неизменённом виде (в том, в каком оно было создано, без изменений, сокращений и дополнений. Снабжение иллюстрациями, комментариями и смотреть дальше по статье – только с согласия автора).

Традиционно это право имело личный характер, но это право не прекращается со смертью автора.

Правообладатель исключительного права после смерти автора должен дать (требуется его) согласие на внесение изменений, дополнений, иллюстраций и т.д. Природа этого права непонятна. Практически понятно как норма работает, но с точки зрения теории оно абсолютно непонятно.

г) Право на обнародование произведений – ранее также было личным неимущественным – действия, делающие произведение впервые доступным для неопределённого круга лиц.

Автору принадлежит право на обнародование. Если им было передано исключительное право, то по умолчанию передаётся и право на обнародование. И в случае смерти также право на обнародование у того, у кого исключительное право.

Вопрос – зачем выделить это право отдельно? Если по сути это правомочие в исключительном праве? Так что личным оно точно не является. А имущественным!

д) Право на отзыв.

Исключительное право: срок равен жизни автора плюс 70 лет (статья 1281 и 1282 статья) последствия истечения срока – произведение переходит в общественное достояние; его может использовать любое лицо, без уплаты вознаграждения.

Но право на авторство, имя и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.

Исключительное право предполагает использование произведения только с согласия обладателя исключительного права и с выплатой ему вознаграждения. Но есть ограничения исключительного права: ст. 1280, 1272 ГК РФ.

Репродуцирование – воспроизведение копий произведения (ксерокс).

Последствия нарушения исключительного права: мера ответственности – возмещение причинённых убытков. Требования прекратить незаконно использование произведения. Изъять материальный носитель.

Но поскольку убытки трудно доказуемы, правообладатель может требовать компенсации за каждый случай нарушения его прав (от 10 тысяч до 5 миллионов, определяет суд).

Смежные права – самостоятельно. Они существуют параллельно с авторскими, связаны с ними.

Появились новые смежные права:

1) Право изготовителя базы данных – помимо авторского права на произведения в базе и авторского права на компоновку (составления) базы данных, иногда появляются смежные права у составителя (изготовителя базы данных) на произведения в базе данных.

2) Право публикатора (параграф 6) – если произведение не было обнародовано и срок исключительного права истёк, то лицо, которое нашло и опубликовало это произведение получает на него исключительное право на срок 25 лет.

Знак охраны смежных прав: ®.

Знак охраны авторских прав: ©.

Смежное право составителя базы данных на тот материал, который в базе есть. Он всегда имеет право на структуру, на то, в каком виде эта база. На материал, который находится в базе данных, составитель не может получить авторские права – они принадлежат другим лицам, но он может приобрести смежные права (если база данных требует существенных материальных, финансовых, организационных и иных затрат). Поэтому достать и использовать из базы данных какие-то данные можно только с согласия составителя базы данных, и плюс ещё – автора данных согласие тоже нужно.

Параграф 6 этому посвящён.

Если произведение авторского права, объект авторского права не был обнародован и при этом срок его охраны истёк (написали стишок, положили в стол, автор умер, семьдесят лет прошло…), то лицо, которое этот объект нашло и обнародовало его – оно получает исключительное право на это произведение (но не авторское право; исключительное право закончилось, но личное-то осталось).

Это ограниченное право – 25 лет. Использование этого произведения нужно согласие публикатора и выплачивать ему вознаграждение.

Это интересно:  В какой срок нужно сделать патент

Ну и всё, про смежные нам больше рассказывать не будут. Они охраняются как авторские – точно также.

Охрана смежных прав тоже может быть визуально видна (не знаком копирайта, а знаком “R”, он так выглядит: ®).

Патентное право.

Объекты патентного права. Их всего три (в чистом патентном праве, перечень, в отличие от авторского права, закрытый):

Мы в детали не лезем патентного права, ибо чтобы их знать, нужно всю жизнь этим заниматься. Поэтому – общие принципы, общий подход.

Но есть ещё охрана некоторых объектов, которая тождественна патентному. К примеру, охрана селекционных достижений.

Сами чисто патентные права. Поскольку объектов закрытый, замкнутый перечень, поэтому важно разобраться в каждом объекте, что он из себя представляет.

Изобретение – это основной объект (можно сказать, что самый распространённых – хотя, может, это и не совсем верно).

Прежний патентный закон, по сути, воспроизводится в кодексе. А этот закон был, по сути, переводом международного проекта, разрабатывали закон для развивающихся стран, впервые разрабатывающих патентное право. Это – отпечаток международно-правовых актов, клише этих актов. Поэтому сама по себе стилистика и изложение текста своеобразны – ведь это перевод, да и международные акты весьма своеобразны.

Закон говорит, что изобретение – это некое техническое решение задач. Причём это техническое решение, относящееся к продукту или способу.

Отсюда понятно, что объектом могут быть либо продукты, либо способы.

К продуктам относятся следующее (речь не идёт о колбасе): устройства, вещества, штаммы микроорганизма и культуры клеток растений и животных.

Устройства – это чисто техническое решение (некая вещь). Штаммы микроорганизмов – это культуры микроорганизмов, наследственно однородные (бациллы какие-то, которые вырастили). И здесь важно – культуры клеток, а не сами растений и животные (это охраняется охраной селекционных достижений), а вот если часть животного (именно животного, а не человека – запрещаются манипуляции с клетками человека, генами его; в общем, если глаз животного вырастили и он на вас смотрит и моргает – то это подпадает под патентное право).

Способ – образ (процесс) действий над материальном объектом с помощью материальных средств. Можно запатентовать, если вы всякими шахер-махер, разные «Е» добавляем и получаем конфету – это можно охранять. А вот если мановением руки мы превращаем воду в вино – это не патент, ибо нужно материальным объектом воздействовать.

Есть перечень того, что не может быть объектом изобретения. Статья 1350, обратить внимания на пункт 5. Не охраняются правила и методы игр, сорта растений, топологии интегральных микросхем… В общем, много. К примеру, решения, которые касаются только внешнего вида. Программы для ЭВМ…

Тут два варианта: тут либо это вообще охранять невозможно, либо охраняется чем-то другим.

Плюс общее ограничение – про клонирование и так далее. Это не охраняется.

В отличие от объектов авторского права патентная охрана – это очень формализованная охрана. Авторское право возникает после создания и вне зависимости от того, признан оно достойным охраны или нет.

А вот патентная охрана только в случае, когда объект признан достойным охраны.

Критерии патентоспособности (некие условия нужно выполнить, чтобы стать объектом патентной охраны).

Условия, которые предусмотрены для охраны:

1) Новизна. Речь идёт об общемировой новизне, хотя патентная охрана – исключительно государственный институт, только в рамках одной страны. Новое произведение означает, что оно неизвестно из уровня техники, в этот уровень техники входят все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета на изобретение (то есть в открытых реестрах надо смотреть, а если в секретных – то можно патент).

2) Промышленная применимость. Изобретение является промышленно применимо, если оно может быть использовано в промышленности, с/х и в других отраслях (в общем, главное, чтобы оно вообще могло быть где-то использовано).

3) Изобретательский уровень. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Общепатентное изобретение охраняется 20 лет.

Полезная модель – следующий объект патентного права.

Особенности лексики: слово «полезная модель» не значит ничего, это никакая не модель и польза её относительная. Да и промышленный образец означает что-то другое.

Полезная модель – это техническое решение задачи, относящееся к устройству.

В отличие от изобретений, объектом полезной модели не могут быть вещества, штаммы и так далее – могут быть только устройства.

Охрана предоставляется только если есть два критерия патентоспособности:

2. Промышленная применимость.

Определяются эти два критерия также как и для изобретений – оцениваются также.

Но нет такого критерия, как изобретательский уровень.

Такой объект, как полезная модель, часть именуют «маленькое изобретение, почти изобретение», оно почти изобретение – но ещё не совсем. В общем-то, разница только в одном – в этом третьем критерии – в изобретательском уровне.

Скажем, если вы что-то сделали, и это очевидно вытекало для специалиста, но никто так не делал просто потому, что нафиг это никому не было надо.

Пример: коврик для вытирания ног (на него есть патент, зарегистрированный где-то во Франции). Песок, который сыпется, сыпется на землю и неудобно убирать. А если мы приклеим туда целлофан – то удобнее будет вытряхивать. Поэтому новизна есть, промышленная применимость тоже, а вот изобретательского уровня нет, ибо очевидно всем (поэтому патента нет, но у нас зарегистрирована полезная модель).

Промышленный образец – это художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарного производства, определяющее его внешний вид.

Для охраны промышленного образца требуются два критерия:

Новизна означает, что совокупность существенных признаков промышленного образца неизвестна из уровня техники (мировая новизна, сведения, ставшие общеизвестными в мире – тоже учитываются). В общем, просто из сведений, ставших общедоступными в мире.

Существенными являются признаки, которые определяют эстетические или эргономические особенности изделия.

Оригинальность означает, что эти существенные признаки являются результатом творческого труда.

Промышленный образец – это способ охраны промышленного дизайна. Он призван обеспечить охрану дизайна.

В кодексе прямо говорится, что если внешний вид изделия обусловлен лишь его техническими функциями, то это не охраняется (пример – гайка, её вид таков лишь потому, что её так закручивать удобнее).

Внешний вид связан с двумя вещами: эстетикой (то, как это выглядит) и эргономикой (то, насколько это удобно).

Внешний вид – это форма, орнамент, сочетание цветов…

Пример промышленного образца: стеклянная бутылка, светлого стекла, с покатыми очертаниями (не резкими), на завинчивающейся пробке коричневого цвета (землисто-коричневого цвета с лёгкой краснотой – там какое-то сложное для него название), по горлышку верёвочка надета, а на верёвочке висит овальная фиговина бумажная с некой текстовой надписью. На бутылке наклеена прямоугольная этикета в сочетании цветов зелёный, жёлтый, белый и соответствующая надпись относительно продукта, касающееся содержимого этой бутылки. Этот объект – бутылка для водки с названием «Зелёная миля», при этом есть у кого-то товарный знак «Зелёная марка» (они похоже, но это другое).

Вопрос – относительно соотношения способов индивидуализации таких как товарный знак и промышленный образец (но туда лучше не лезть).

На полезную модель – 10 лет, на промышленный образец – 15 лет действует.

Процедура патентования у нас стандартная, как для большинства стран.

Вопросами о выдаче патентов занимается федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности – на сегодня это ФИПС (федеральный институт промышленной собственности, в Москве расположено).

Для того, чтобы получить патент, необходимо подать заявку на получение патента.

Заявка эта включает в себя несколько документов (то есть сложная такая заявка). В неё, во-первых, включается само заявление о выдача патента (на имя кого патент должен быть выдан…). Туда также включается некое описание объекта (изобретения, полезной модели или промышленного образца). Для изобретений и полезных моделей в составе заявки подаётся формула (соответственно изобретения или полезной модели), подаются реферат и чертежи, если они необходимы (только когда они нужны, если патентуете штамм микроорганизма или вещества – то не надо).

Для промышленного образца подаётся также, если необходимо, чертёж. Но вместо реферата или формулы для промышленного образца передаётся перечень существенных признаков (конфигурация, орнамент…) и комплект изображений.

Тут нужно краткое словесное описание изобретения. Причём часто в этой формуле (это не математика) присутствуют отграничительные и отличительные (что есть общее в форме и что новое, особенное).

Формула изобретения: изобретение, представляющее собой цилиндр из пластика, один торец которого наглухо закрыт, по периметру которого (по окружности, боковой поверхности) имеются прорези треугольной формы расположенные в несколько рядов начиная от открытого конца этого цилиндра, предназначены для помещения бытовых отходов (это отграничительная часть была – в ней общее описание объекта как родового), отличающиеся тем, что при помещении в ёмкость иных предметов объект издаёт звук «чвак» (а это отличительное – то, что свойственно только ему).

Ещё пример: металлический штырь с плоской шляпкой (общая часть – гвоздь), отличающийся тем, что вне зависимости от силы и направления удара в материал он не проникает.

Может быть несколько объектов зарегистрировано, поэтому можно указывать: изобретение пункта 1, отличающееся тем, что кроме звука «чвак» он ещё и подпрыгивает.

Реферат – это более подробное описание, чем формула.

Все эти документы подаются в соответствующий орган, при этом требование, что в одной заявке один объект (требование единства). Это оплачивается госпошлиной.

По дате подачи заявки устанавливается приоритет изобретения, промышленного образца или полезной модели. Именно на эту дату потом смотрят про когда стало известно.

Патентная охрана – она сугубо национальная, но существует ряд документов международных, которые определяют порядок патентования, регулируют вопросы патентного права.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (она основная, в ней более ста стран участвуют) и евразийская конвенция ещё есть. И там сказано, что если вы подали заявку на патент в одной из стран парижской конвенции и потом, после некоторого времени, вы подали заявку и у нас, в России, то приоритет может быть определён по дате подачи первой заявки в одной из стран парижской конвенции (конвенционный приоритет, позволяет сдвинуть обычную дату приоритета).

По каждой поступившей заявке (если она принята) проводится так называемая «формальная экспертиза». В ходе этой формальной экспертизы осуществляется проверка заявки на требования, предъявляемые к заявке (то есть документы проверяются, чисто по формальным признакам).

Если формальная экспертиза проходит отрицательно – никаких патентов не будет. Если с положительным результатом, то по истечении 18 (восемнадцати) месяцев со дня подачи заявки (если она прошла формальную экспертизу) публикуются сведения об этой заявке (есть специальное издание роспатента, в нём и печатают).

По истечении – по общему правилу полтора года, но может быть ходатайство, чтобы пораньше.

После этой публикации с этой заявкой и со всеми приложенными к ней материалами может ознакомиться любой лицо. До этого момента заявка представляет из себя тайну и никто не может с ней ознакомиться.

А дальше по ходатайству заявителя или иных лиц проводится экспертиза объекта (изобретения, полезной модели) по существу. В заявке можно указать такое ходатайство об экспертизе.

Срок – три года для обращения об экспертизе по существу. И в этой экспертизе по существу и проверяется, а выполнены ли те самые требования патентоспособности, которые в законе требуются для этого объекта. Соответственно, положительная экспертиза – то выдача патента, отрицательная – не выдают.

Экспертиза по существу не проводится для полезных моделей. Для полезных моделей патенты выдаются по результатам проведения формальной экспертизы.

А если в течение трёх лет ни от кого не приходит ходатайства о проведении экспертизы по существу, то она и не проводится и патент не выдаётся.

Формула изобретения определяет объём охраны, объём патента. Все чертежи и так далее – это только для понимания и толкования. Поэтому если сравнивают в отношении новизны, то сравнивают только то, что указано в формуле (не указал какой-то признак – значит, следующий может зарегистрировать практически то же изобретение, но с указанием этого нового признака).

Статья 1363. Исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец возникает со дня подачи заявки, то есть в ретроспективном характере – в том числе и на время до выдачи патента. И поэтому срок действия патента исчисляется не со дня его выдачи, а со дня подачи заявки. И исключительное право возникает с даты подачи заявки, а не выдачи патента.

Статья 1392. Временная правовая охрана. Изобретению, на которое подана заявка, со дня публикации сведений о заявке до дня публикации сведений о патенте предоставляется временная правовая охрана в пределах формулы. В общем, после получения патента за это заплатить надо будет – пользоваться можно, но платить нужно.

В патентном праве есть понятие «право преждепользования». Статья 1361. Если лицо до даты закрепления приоритета на изобретение, полезную модель или промышленный образец добросовестно использовала независимо от автора тождественное решение или сделала к тому необходимые приготовления, то оно сохраняет своё право пользования без возможности расширения объёма использования и невозможность уступки своих прав.

Но здесь важно – до даты приоритета нужно использовать, если же после даты приоритета до даты публикации заявки – то нельзя.

Патентное право (продолжение).

1. Автор – физическое лицо, которое своим творческим трудом создало объект патентного права.

Соавторы – лица, которые совместным творческим трудом создали объект патентного права.

Автору принадлежит основное право – обратиться за регистрацией патента.

Правопреемники автора – по договору, наследство, реорганизация и другое.

2. Если объект создан в порядке исполнения служебного задания (по заданию работодателя), право авторства принадлежит работнику, создавшему объект, а право на получение патента и исключительные права из него – работодателю При этом автор может требовать вознаграждение за использование патента (возникновение связано с фактом использования патента), если объект не патентуется, но используется в тайне, то это НОУ-ХАУ, также уплачивается вознаграждение. Если работодатель ничего не делает с объектом, то возможен обратный переход исключительных прав к автору (если в течение 4 месяцев не подана заявка на патент, не объявлено, что будут испытывать в тайне, то исключительные права переходят к автору; но при этом работодатель сохраняет возможность его использовать ст. 1370 ГК РФ).

Общее правило: стороны заключают договор, по которому создаётся объект, который будет патентоспособен:

а) Если объект в договоре заранее не предполагался, а получился в ходе деятельности по договору, то право на получение патента у лица, исполнявшего договор, создавшего объект.

б) Если объект был результатом договора, в нё1м было предусмотрено создание этого объекта, то право на патент – у заказчика, а не у автора.

Из пункта б) следует:

3. Субъект – заказчик по договору.

4. ФИПС – выдаёт патенты.

1) Исключительное право использовать объект любыми способами. В ГК есть примерный перечень. Исключительное право приобретает патентообладатель.

2) Право авторства.

Исключительное право – это ещё и обязанность. Лицо, обладающее исключительным правом, обязано использовать запатентованный объект. Если патент не используется, то орган, выдавший патент, может прекратить его правовую охрану.

Интеллектуальные права могут возникнуть из договора, кроме того они могут сами стать объектом договора:

1. Договор об отчуждении исключительного права.

2. Лицензионные договоры.

Договор об отчуждении исключительного права – правообладатель уступает исключительное право другому лицу, при этом правообладатель утрачивает это право. Договор возмездный (хотя возможно безвозмездное отчуждение), в письменной форме (если сам объект возник в результате регистрации, то договор также подлежит регистрации).

Существенные условия – предмет, цена. Другое регулирование – общие нормы об обязательствах (по сути – это обычная купля-продажа имущественного права, но поскольку договор сформулирован как самостоятельный к нему формально нельзя применять нормы о купле-продаже).

Правообладатель предоставляет другому лицу возможность использовать исключительное право, при этом не теряя этого права сам:

а) Исключительная лицензия – правообладатель разрешает другому лицу использование соответствующего объекта, но не может выдавать лицензию другим лицам.

Это интересно:  Патент ярославская область 2019

б) Неисключительная – по общему правилу применяется. Лицензия может быть выдана многократно.

В лицензии может быть закреплены отдельные правомочия в рамках исключительного права (сможет использовать произведение только способами, указанными в договоре).

Договор возмездный, цена – существенное условие.

Территория, на которой осуществляются действия – существенное условие, хотя если оно не указано, то территория использования лицензионного объекта – РФ, поэтому никакое оно не существенное условие.

Договор срочный, если срок не определён, то 5 (пять) лет (не существенное условие).

Срок не может быть дольше срока исключительного права.

Вопросы из программы (где 129 вопросов). Исключаются вопросы: 17, 19, 47, 50, 53, 60, 115, 116.

Изменятся вопросы: К 85 добавится «Страхование вкладов граждан в банках РФ». Это две статьи из кодекса: случаи общего страхования, а затем подробно этот вопрос.

117: вместо него договор об отчуждении исключительных прав и лицензионные договоры.

На экзамене можно пользоваться программой – если нужно.

Приходим к 18:40, закончим максимум в 21:30.

Экзамен проходит так: письменно, но с устными вопросами, если по написанному что-то непонятно.

Остался вопрос про электроснабжения. Но – только в пределах кодекса. Здесь нужно общую характеристику и объяснить, чем отличается. Здесь потребляется результат деятельности (ибо электроэнергия сама не появляется), так что здесь не совсем уж и купля-продажа, может быть ближе подряд там. Но здесь нет задания одной из сторон, характерной для подряда. Поэтому здесь всё же скорее продажа специфичного товара. Для закона электроэнергия в розетке – специфичная, но вещь.

Поставщик энергии и сетевой оператор. Поэтому договор может быть как договор энергоснабжения и обычный договор купли-продажи электроэнергии. В энергоснабжении не только продать энергию, но и подать. А если продавец электроэнергии один, а сети, по которым подают – другой, то тут два договора: отдельно продажа энергии и отдельно транспортировка и подача её по сетям.

Договор предполагает наличие сети, по которой передаётся электроэнергия. А также предполагается наличие энергопринимающее устройство (та же розетка). Если нет энергопринимающего устройства, то договор не заключат.

Для гражданина договор считается заключённым с момента первого фактического присоединения к сети (то есть договор может не оформляться).

Эта сфера очень специфичная и в ней очень много деталей.

Существенное условие – наименование и количество товара (как и в любой купле-продаже). Но есть некоторая особенность с количеством. Если это с юридическими лицами договор, то должен быть график подачи электроэнергии (то есть не просто количество, а количество с разбивкой по какому-то временному интервалу).

Качество подаваемой энергии определяет вид подаваемой энергии, так что это включается в наименование, хотя вообще закон прямо не требует, но из него это вытекает.

Права и обязанности.

Там есть некие особые требования к качеству. В связи с не качественностью поставляемого товара есть особые правила – если вам поставили некачественную энергию, то вы можете её не оплачивать. Но энергосберегающая может потребовать от вас стоимость неосновательного обогащения (напряжение 180, а не 220; если использовали, то с вас взыскивают – но по тарифам не за 220, а за 180).

Возмещение убытков ограничивается только реальным ущербом и энергоснабжающая организация отвечает только при наличии вины.

Вина энергоснабжающей организации презюмируется (насколько помнит лектор).

К ГК есть такой договор. Какого чёрта он там делает – лектор объяснить не может. Ведь есть лицензионный договор. И эта коммерческая концессия была изменена в связи с принятием части 3 ГК РФ и там есть понятие лицензионного договора…

Но даже если лектор очень сильно напряжётся, он всё же не сможет назвать отличия.

Единственное отличие – он предполагает передачу не одного права, а комплекса исключительных прав, причём там конкретно указано, какие должно быть – хотя можно ещё и налепить всё, что хочешь (но что мешает в лицензионном договоре всё это включить – неизвестно).

Уступается за вознаграждение, уступающий может проверять, надлежащим ли образом используются эти исключительные права…

Концессия – это инструмент, который опосредует расширение некой рыночной деятельности.

Пример – заправки (скажем, Лукойл). Есть дядя Вася Пупкин, владелец заправки. С ним заключается договор, в котором ему разрешается использование комплекс исключительных прав (в том числе – право на товарный знак). Это ему позволяет вывесить соответствующую вывеску и, глядя на него, мы видим правообладателя.

Главное условие – он обязан соответствовать тем требованиям, которые правообладатель для него заложил (это могут быть требования к режиму работу, к качеству…).

Коммерческая концессия – это франчайзинг.

Капитализация платежей – если платежи месячные, то их можно выплатить единой выплатой – это капитализация.

Публичный конкурс и публичное обещание – это односторонние сделки.

Конкурс – это публичное обещание награда. Это односторонняя сделка – лицо обещает выплатить соответствующее награждение тому, кто совершит определённого рода действия и тот, кто первым это действие совершает, тот и получает награждение.

Может быть, это просто оферта, которая акцептуется конклюдентными действиями.

Конкурс от публичного обещания отличается тем, что в конкурсе выбирают. Обещание – кто первый найдёт собачку – тому 100 рублей. Кто лучше станцует джигу – 100 рублей дадут, то это конкурс.

Аренда земельных участков берётся из ЗК РФ, она имеет ряд особенностей – с предметом, субарендой, перенаймом и особенности со сроками регистрации (посмотреть ЗК РФ – там отличаются нормы). Плюс на арендатора естественно возлагается обязанность обеспечивать соответствующее использование земельного участка, ведь они имеют определённые категории использования и требования к ним и вообще использования к земле нужно соблюдать.

Здесь есть Пленум и есть информационное письмо (о государственной регистрации; об аренде). Пленум – о правах на общее имущество в зданиях. Там рассматриваются вопросы о возможности или невозможности сдачи в аренду частей зданий (крыш, потолков…).

Это очень своеобразный договор, он многосторонний.

Его ещё называют «договор о совместной деятельности». Не путать с полным товариществом, которое есть юридическое лицо.

Это договор, они обязуются совместно действовать путём объединения имущественных вкладов для достижения цели.

Договор может быть срочным и бессрочным.

Договор консенсуальный, он многосторонний.

Насчёт возмездности – одна сторона другой ничего не должна, они не противостоят друг другу, они действуют сообща, вместе. Но и безвозмездности, конечно, тут тоже нет. Здесь вообще такая характеристика не нужна, так как нет никакого предоставления от одной стороны другой стороне. Здесь предоставление идёт в общую пользу, в общий котёл.

Существенным условием является определение вкладов участников. Причём в договоре стороны определяют эти вкладов в денежном выражении, но сами по себе вклады могут выражаться в чём угодно. Имущество, в качестве вклада вносимое, может быть любым (вещи, права требования, некие даже навыки, умения и знания, деловая репутация даже – всё, что угодно). Другой вопрос, что всё это «что угодно» должно подлежать оценке со стороны товарищей (ты знаешь столь много, оценим в 100 рублей…).

В качестве вклада я вношу право пользования земельным участком (скажем, права ренты), плюс какие-то ещё материалы. Ты вносишь свою работу. Мы объединились для общей цели – построить здание.

11. Право интеллектуальной собственности (авторское, патентное и т.П. Право);

В современном международном частном праве объекты авторского и патентного права стали объединяться в одну общую группу, получившую наименование «интеллектуальная собственность». Это связано с заключением Стокгольмской конвенции 1967 г., учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Согласно ст. 2 Конвенции интеллектуальная собственность включает права, относящиеся

к литературным, художественным и научным произведениям;

исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам;

изобретениям во всех областях человеческой деятельности,

товарным знакам, знакам обслуживания,

защите против недобросовестной конкуренции,

а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.

В ст. 44 Конституции РФ говорится о том, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Согласно п. «о» ст. 71 Конституции к исключительной компетенции Российской Федерации относится правовое регулирование интеллектуальной собственности.

Точно так же условный характер носит другой широко применяемый в международных отношениях термин — «промышленная собственность». Согласно ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. (далее — Парижская конвенция) объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Основным международным многосторонним соглашением в области авторского права является Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (была пересмотрена в Стокгольме в 1967 г., Париже — в 1971 г., далее — Бернская конвенция). Другим многосторонним соглашением в этой области является Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г., заключенная в Женеве, дополненная на конференции в Париже в 1971 г. Россия участвует в этих и в ряде других многосторонних соглашений, с отдельными государствами Россия заключила двусторонние соглашения по вопросам международной охраны интеллектуальной собственности. Когда говорят о международной охране в этой области, имеют в виду не создание какого-то международного патента на изобретение или единой для всего мира охраны литературного или музыкального произведения, а создание условий для обеспечения прав на результаты интеллектуального творчества, независимо от того, в какой стране они были первоначально созданы или защищены.

Соглашение об относящихся к торговле аспектах прав интеллектуальной собственности. В международной практике оно обычно именуется сокращенно ТРИПС (TRIPS — от названия Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Конкретное регулирование отношений, возникающих в связи с созданием, использованием и охраной произведений науки, литературы, искусства и иных результатов интеллектуальной деятельности, осуществляется в подавляющем большинстве государств мира не законодательством об интеллектуальной собственности, а патентным законодательством, законами об авторском праве, о товарных знаках.

В рамках ВОИС в последние годы были заключены в области авторского права Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г. и Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г., Договор ВОИС о международной регистрации аудиовизуальных произведений 1989 г., в области охраны промышленной собственности — Договор ВОИС о законах о товарных знаках 1994 г.

Авторы — граждане стран — участниц Бернского союза пользуются охраной своих авторских прав. Так, согласно ст. 5 Бернской конвенции указанные авторы пользуются в других странах Союза, кроме страны происхождения произведения, в отношении своих произведений, как опубликованных, так и неопубликованных, «правами, которые предоставляются в настоящее время или могут быть предоставлены в дальнейшем соответствующими законами этих стран своим гражданам, а также правами, особо предоставляемыми настоящей Конвенцией».

Такая же охрана предоставляется авторам — гражданам государств, не участвующих в Конвенции, в отношении произведений, опубликованных ими впервые в одной из стран Бернского союза или одновременно в стране, не входящей в Союз, и в стране Союза. Бернская конвенция во главу угла ставит территориальный признак — страну происхождения произведения или, точнее, страну первого опубликования произведения.

Под объектами авторских прав обычно понимаются произведения науки, литературы и искусства. В Бернской конвенции применяется понятие «литературные и художественные произведения». Этот термин согласно Конвенции охватывает все произведения в области литературы, науки и искусства, каким бы способом и в какой бы форме они ни были выражены, как-то: книги, брошюры и другие письменные произведения; лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода произведения; драматические, музыкально-драматические произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные сочинения с текстом или без текста; кинематографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным кинематографии; рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, графики и литографии; фотографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным фотографии; произведения прикладного искусства; иллюстрации, карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам. Этот перечень не является замкнутым или исчерпывающим. По мере развития науки и техники круг объектов охраны расширяется, что также находит свое отражение в Бернской конвенции (при ее пересмотрах) и в других международных соглашениях. В Соглашении ТРИПС охрана распространена на компьютерные программы.

Срок охраны авторского права по Бернской конвенции составляет все время жизни автора и 50 лет после его смерти. Это в принципе минимальный срок, так как если по закону страны — участницы Союза, в которой предъявляется требование об охране, срок является более продолжительным, то применяется установленный в этой стране срок, однако он не может быть более продолжительным, чем срок действия авторского права, который

Вторым основным многосторонним международным соглашением является Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве. Она была разработана под эгидой ЮНЕСКО.

Всемирная конвенция, как и Бернская, исходит из принципа национального режима, но в отличие от нее этот принцип играет здесь большую роль, поскольку Всемирная конвенция содержит немного материально-правовых норм, отсылая к внутреннему законодательству. Тем самым присоединение к Всемирной конвенции в меньшей степени требует внесения изменений во внутреннее законодательство. По своему содержанию она носит более универсальный характер, что делает возможным участие в ней стран с различным законодательством в области авторского права. Во Всемирной конвенции более широко представлены государства с различными системами авторского права, хотя большинство участников Бернской и Всемирной конвенций совпадает.

Основное правило Всемирной конвенции (правило о национальном режиме) содержится в ст. II. Эта статья (в ред. 1971 г.) гласит:

«1. Выпущенные в свет произведения граждан любого Договаривающегося Государства, равно как произведения, впервые выпущенные в свет на территории такого Государства, пользуются в каждом другом Договаривающемся Государстве охраной, которую такое Государство предоставляет произведениям своих граждан, впервые выпущенным в свет на его собственной территории, ТАК ЖЕ КАК И ОХРАНОЙ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ НАСТОЯЩЕЙ КОНВЕНЦИЕЙ

2. Не выпущенные в свет произведения граждан каждого Договаривающегося Государства пользуются в каждом другом Договаривающемся Государстве охраной, которую это Государство предоставляет не выпущенным в свет произведениям своих граждан, ТАК ЖЕ КАК И ОХРАНОЙ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ НАСТОЯЩЕЙ КОНВЕНЦИЕЙ.

3. Для целей настоящей Конвенции любое Договаривающееся Государство может в порядке своего внутреннего законодательства приравнять к своим гражданам любых лиц, домицилированных на территории этого Государства».

Охрана изобретений во всем мире осуществляется на основе норм патентного права. Технические достижения признаются в качестве изобретений только в результате принятия решения патентным ведомством; в России — Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и права на изобретения возникают у какого-либо лица лишь в случае выдачи ему охранного документа (патента). Такой документ действует только на территории государства, в котором он был выдан. Поэтому для приобретения права на это изобретение в другом государстве требуются подача заявки и самостоятельная выдача патента или иного охранного документа в этом иностранном государстве.

Обычно в случае выдачи патента исключительное право на изобретение предоставляется патентообладателю, в качестве которого чаще всего выступают крупные фирмы. Имея патент, патентообладатель может разрешить кому-либо использовать это изобретение, использовать его сам или вообще никому его не предоставлять для использования. Без согласия патентообладателя изобретение не может быть использовано. Если кто-либо сделает это, т.е. нарушит патент, то по решению суда с нарушителя можно будет взыскать убытки, связанные с нарушением патента, и наложить арест на изделие, созданное с использованием патента, например при ввозе его в страну.

Парижская конвенция не предусматривает создания международного патента, который, будучи выдан в одной стране — участнице Конвенции, действовал бы во всех других странах. В любой другой стране изобретение может свободно использоваться без выплаты вознаграждения, если оно там не запатентовано.

Одним из основных принципов Парижской конвенции является принцип национального режима. Конвенция предусматривает предоставление гражданам и фирмам любой страны — ее участницы такой же охраны промышленной собственности, какая предоставляется или будет предоставляться в будущем своим гражданам законодательством данного государства (ст. 2).

Практически наиболее важным правилом Парижской конвенции является правило о конвенционном приоритете. Введение правила о приоритете в Конвенцию объясняется следующим: патент получает тот, кто первым подал заявку на изобретение. Первенство в подаче заявки обеспечивает новизну изобретения, которая является необходимым условием выдачи патента. При патентовании изобретения за границей вопрос о новизне осложняется тем, что изобретение, уже запатентованное в одном государстве, не является «новым» и, следовательно, непатентоспособно в другой стране. Запатентовать же изобретение одновременно в ряде государств — задача очень сложная. Положение облегчается для заявителей из стран — участниц Конвенции. Лицо, подавшее заявку на изобретение в одном из государств-участников, в течение 12 месяцев с даты подачи первой заявки пользуется для подачи заявки в других государствах-участниках правом приоритета (ст. 4). Публикация о таком изобретении, подача заявки на него третьим лицом в течение этого срока — эти и подобные им обстоятельства не помешают выдаче патента, поскольку приоритет и новизна будут определяться в другой стране не на день фактической подачи заявки в другой стране, а на момент подачи первой заявки. Так, при подаче иностранцем заявки в России приоритет изобретения может устанавливаться по дате подачи первой заявки на изобретение в зарубежных странах (конвенционный приоритет), если заявка на изобретение поступила в наше патентное ведомство в течение 12 месяцев с даты подачи первой заявки в зарубежной стране — участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности. В Парижской конвенции 1883 г. имеются лишь отдельные материально-правовые нормы по вопросам охраны изобретений (об обязательном осуществлении изобретений, о возможном использовании запатентованных устройств на кораблях и иных транспортных средствах).

Это интересно:  Отличие патента от разрешения на работу

Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации или Евразийской патентной конвенцией изобретения, созданного в Российской Федерации, допускается без предварительной подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка в соответствии с Договором о патентной кооперации (международная заявка) подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в получающее ведомство и в ней указана Российская Федерация в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а евразийская заявка подана через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Оформление заявочных материалов для получения заграничного патента — сложный процесс. Патент за границей испрашивается на имя предприятия (организации) или же на имя действительного автора (авторов) изобретения, причем и в заявке, и в патенте указывается имя действительного изобретателя. Таким образом, личные права изобретателя охраняются и при патентовании за границей. Патент может быть получен и на имя правопреемника, т.е. лица, которому автор передал соответствующие права.

Изобретения патентуются за границей с соблюдением требований законов той страны, в которой испрашивается охрана. Во многих государствах заявки необходимо подавать через патентного поверенного. Такими патентными поверенными являются специальные конторы, специальные фирмы.

Право на товарный знак, наименование места происхождения товаров и борьба с недобросовестной конкуренцией

Товарный знак и знак обслуживания — это обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридическими или физическими лицами. Обычно это оригинальное художественное изображение, которое помещается на изделиях. Оно призвано служить рекламе изделий. Поэтому товарный знак способствует реализации товара и свидетельствует об определенном качестве изделия.

В России право на товарный знак возникает вследствие его регистрации. Если товарный знак будет зарегистрирован в РФ, то правообладатель получит исключительное право на использование знака. Никто не может использовать охраняемый в РФ товарный знак без разрешения правообладателя.

Споры о регистрации товарных знаков решаются в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуализации собственности.

Некоторые страны — участницы Парижской конвенции заключили в 1891 г. Мадридскую конвенцию о международной регистрации фабричных и товарных знаков.

В соответствии с Конвенцией в Международное бюро в Женеве через ведомство страны, где была подана национальная заявка и осуществлена регистрация знака, подается заявка на международную регистрацию. В заявке указываются номера заявки и регистрации знака в стране происхождения.

В заявке указываются те страны — участницы Конвенции, в отношении которых испрашивается охрана. В течение года после подачи заявки в Международное бюро каждое государство может возразить против предоставления международной регистрации на том основании, что заявленное обозначение не отвечает требованиям национального законодательства. Если отказа не поступило, товарный знак становится охраняемым во всех странах, в отношении которых была подана заявка на международную регистрацию.

В 1989 г. был подписан Протокол к Мадридской конвенции. Мадридский протокол был принят с целью введения в систему международной регистрации некоторых изменений, основными из которых являются установление возможности по усмотрению заявителя подавать заявки, основываясь не только на национальных регистрациях, но и на национальных заявках, и к тому же не только на французском, но и на английском языках.

Под географическими указаниями в Соглашении понимаются обозначения, которые идентифицируют происхождение товара из территорий сторон или их регионов, или местностей, где качество, репутация либо другие характеристики товара в значительной степени соотносятся с его географическим происхождением. Соглашение предусматривает ряд мер, направленных на пресечение использования ложных товарных знаков и географических указаний, аналогичных мерам, установленным Соглашением ТРИПС.

Стороны предоставляют правовые средства защиты в целях предупреждения использования географических указаний, идентифицирующих территориальное происхождение вин или крепких спиртных напитков, для этих видов напитков, в действительности не происходящих из указанного в географическом указании места, в том числе и в случаях, когда такие географические указания используются в переводе или сопровождаются указанием истинного места происхождения, или такими

Лицензионные соглашения на изобретения, ноу-хау и товарные знаки

Лицензия — это разрешение на использование изобретения, технического опыта или секретов производства (ноу-хау). В условиях современной научно-технической революции торговля лицензиями развивается быстрее, чем торговля готовой продукцией. Взаимовыгодная торговля лицензиями способствует развитию международного научно-технического сотрудничества.

Обычно в практике российских организаций лицензии передаются на условиях простой лицензии или же на условиях исключительной лицензии.

При простой лицензии продавец лицензии (лицензиар), предоставляя право на использование изобретения покупателю (лицензиату), сохраняет за собой право использования изобретения на этой же территории или же право предоставления лицензии на таких же условиях другим лицам.

Лицензионный договор является основным видом гражданско-правового договора о передаче технологии. Предмет договора составляет предоставление права на использование изобретения и ноу-хау.

Особой разновидностью лицензионного договора является договор франчайзинга. В международной практике такой договор используется для создания и функционирования в различных странах магазинов, ресторанов, гостиниц и иных предприятий, расширения сети рынков сбыта товаров и услуг под фирмой и с использованием товарного знака правообладателя

В российском законодательстве этот вид договора получил наименование договора коммерческой концессии. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав — товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Патентное право (стр. 1 из 6)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..… 3

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТЕНТНОГО ПРАВА……………………. 5
1.1 Патентное право как институт гражданского права…………………….. 5
1.2 Принципы патентного права………………………………………………. 7

2 ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА………………………………………….. 10

2.1 Изобретения как объекты патентного права…………………………….. 10

2.2 Полезная модель как объект патентного права………………………….. 18

2.3 Промышленный образец как объект патентного права…………………. 20

3 ВИДЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ……………………… 23

3.1 Судебный порядок защиты прав………………………………………….. 23

3.2 Административный порядок защиты прав………………………………. 24

3.3 Гражданско-правовые способы защиты прав…………………………… 25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………. 33

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной курсовой работы заключается в том, что бурное развитие рынка в нашей стране заставило многих обратить пристальное внимание на защиту интеллектуальной собственности. Вольное обращение с товарными знаками и логотипами, почти полное исчезновение института патентных бюро, отсутствие опыта комплексной защиты в делах такого рода привело, с одной стороны, к росту числа судебных процессов о нарушении авторских прав, а с другой — к невиданному разгулу интеллектуального пиратства.

Сегодня фальсифицируется не только сама продукция известных отечественных и зарубежных производителей, но и упаковка, этикетки, специальные наклейки и иные атрибуты подлинности. В упаковочной отрасли как ни в какой другой представлены практически все формы и объекты интеллектуальной собственности — от авторского права на дизайн до промышленной собственности на технологию. Теоретически все они должны быть защищены, и результат этой защиты — авторские договоры, патенты и свидетельства. Последние сами становятся товаром и тоже могут быть грамотно реализован.

Незнание законодательной базы, ведущее к ее произвольному толкованию, неправильный выбор объекта защиты, недобросовестно проведенный патентный поиск, отсутствие опыта комплексного подхода при защите дизайна упаковки (подача заявки на регистрацию товарного знака и одновременно с подачей заявки на промышленный образец) — все это приводит к нарушению прав автора.

Патентное право — это институт гражданского права, который регулирует отношения, связанные с техническим творчеством. В отличие от авторского права патентное право реализуется в иной сфере творчества. Объекты технического творчества связаны с естественными законами материального мира; они не отражают индивидуальность их создателя в такой степени, как объект авторского права.

В силу этого объекты технического творчества повторимы, они могут быть созданы независимо друг от друга самостоятельно, разными лицами и поэтому требуют формального закрепления приоритета в установленном законом порядке.

Кроме того, результаты технического творчества направлены на решение практических задач — имеют прикладное значение.

Объектами патентного права (промышленной собственности в узком смысле этого слова) являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Необходимость патентного права обусловлена невозможностью прямой охраны объектов промышленной собственности средствами авторского права.

Целю данной курсовой работы является изучение объектов патентного права.

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

— дать общую характеристику патентного права;

— исследовать изобретение, полезную модель и промышленный образец как объекты патентного права;

— произвести анализ способов защиты прав патентообладателей.

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТЕНТНОГО ПРАВА
1.1 Патентное право как институт гражданского права

Патентное право является правовым институтом, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности». Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями. Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, с другой. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т.д. Во-вторых, их охрана осуществляется посредством единой формы, а именно путем выдачи патента. В-третьих, правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо больше сходства, чем различий, и к тому же, до принятия IV части Гражданского кодекса РФ, осуществлялось в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ. В настоящее время основным источником правового регулирования института патентного права в России является глава 72 Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ в редакции от 01.12.2007. Также ряд международных нормативно-правовых актов играет большую роль в правовом регулировании данного института права. К ключевым международным нормативно-правовым актам относятся Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Евразийская Патентная конвенция. Все сказанное свидетельствует о том, что традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправдано.1

Сам термин «патентное право» лишь совсем недавно был возвращен в российское законодательство. В течение длительного времени в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, изобретения и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не предоставляли их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и право на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой области, именовались не патентным, а изобретательским правом. В настоящее время в связи с восстановлением в России общепринятой системы охраны технических новшеств можно вновь с полным основанием говорить о российском патентном праве.

Как и авторское право, патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества. Изобретения полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь впоследствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т.п. Наряду со сходством сравниваемые объекты имеют и существенные различия между собой. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны – их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет прежде всего само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В отличии от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя. В этой связи охрана технических или художественно-конструкторских решений, являющаяся основной функцией патентного права, строится на несколько иных началах и принципах, чем те, которые применяются в сфере авторского права.

1.2 Принципы патентного права

В качестве принципов российского патентного права, то есть отправных идей, которые пронизывают всю систему патентно-правовых норм и служат исходной базой для её дальнейшего развития и разрешения прямо не урегулированных законом ситуаций, могут быть названы следующие положения. Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение закрепляется в ст.1358 ГК РФ, и будучи краеугольным камнем патентной системы, означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от её использования, не санкционированного патентообладателем. Таким образом, патентообладателю принадлежит на его разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям.1

Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключает, однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой, вполне может рассматриваться в качестве второго исходного начала (принципа) патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование – ст.1363 ГК РФ. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым приращение знаний. В этих целях проводится проверка заявляемых решений, а также создание условий для ознакомления любых заинтересованных лиц с новейшими разработками. Наконец, в общественных интересах закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. Разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. – эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные социальными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и общества – ст.1359 ГК РФ.

Статья написана по материалам сайтов: megaobuchalka.ru, studfiles.net, mirznanii.com.

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector