+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Патентное право определение

Найдено 4 определения термина ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

составная часть законодательства об интеллектуальной собственности — отрасль законодательства, нормы которой регулируют имущественные, а т.ж. связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, устанавливают систему охраны прав на указанные объекты путем выдачи патента.

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

отрасль законодательства, нормы которой регулируют имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, устанавливают систему охраны прав на указанные объекты путем выдачи патента. Составная часть законодательства об интеллектуальной собственности.

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

совокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные и связанные с ними имущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов — объектов промышленной собственности. Основным началом П.п. является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это — краеугольный камень патентной системы и означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованный объект. Без санкции патентообладателя все другие лица должны воздерживаться от его использования. Иными словами, патентообладателю принадлежит абсолютное право на объект промышленной собственности, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Промышленная собственность, под которой понимаются права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, является разновидностью интеллектуальной собственности, которая, по существу, определяет правовой режим охраны нематериальных объектов, а именно выполняет в отношении нематериальных объектов ту же функцию, что и право собственности в отношении материальных объектов (вещей), — устанавливает абсолютное право, дающее возможность его обладателю вводить объект в хозяйственный оборот. Отношения, связанные с охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, входят в предмет регулирования гражданского права (ГК РФ, ст. 2). Термин «интеллектуальная собственность* используется в ГК РФ как собирательное понятие, обозначая все права на результаты творческой деятельности и некоторые приравненные к ним объекты (ст. 138). Изобретения, полезные модели, промышленные образцы являются продуктами интеллектуального творчества, мыслительной деятельности человека, в результате чего рождаются идеи технического решения задачи. В процессе внедрения эти идеи материализуются и воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т.п. В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ правовое регулирование интеллектуальной собственности отнесено к ведению Российской Федерации. Основным источником П.п. России является Патентный закон РФ от 23 сентября 1992. Это важнейший закон в сфере охраны промышленной собственности, способствующий решению ряда узловых проблем в развитии научно-технического прогресса. Закон устанавливает систему охраны технических и художественно-конструкторских новшеств — дизайнов, существенно отличающуюся от прежней системы охраны промышленных прав. В современных условиях правовые и экономические формы и способы использования патентообладателем своих исключительных прав достаточно многообразны. Закон обеспечивает необходимую охрану патентных прав для их широкого включения в экономический оборот. Например, патентные права можно реализовать как инвестиции, в частности в виде паевого взноса в уставный фонд акционерного общества или иного хозяйственного объединения. Важным источником П.п. являются также подзаконные акты, принятые в развитие Патентного закона и других законодательных актов. Например, постановлением Правительства РФ от 12 августа 1993 утверждено Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (действует в редакции от 12 августа 1996). Большая роль в регулировании патентных отношений отводится актам Патентного ведомства РФ, которое разрабатывает, принимает и издает правила и разъяснения по применению законодательства РФ в области охраны промышленной собственности (например, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение). Министерства и ведомства РФ могут издавать подзаконные нормативные акты, посвященные развитию изобретательства, охране и использованию объектов промышленной собственности в соответствующей отрасли хозяйства. См. также Патент. В.Р. Скрипка

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

институт гражданского права, составляющий совокупность правовых норм, направленных на регламентацию отношений по созданию, патентованию, использованию и охране изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. В 1965 г. СССР присоединился к Парижской конвенции об охране промышленной собственности. В 1973 г. было принято Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях», которое с учетом дополнений 1978 г. существовало до принятия в 1991 г. Закона об изобретениях в СССР.

В принятом Законе были учтены следующие замечания, поступившие от Центрального Совета ВОИР, Академии Наук и ТПП и ряда предприятий: принята только патентная форма охраны изобретений с возникновением первоначального права на патент у автора; введена отсрочка до экспертизы.

Развитие тесных экономических связей в отдельных группах государств привело к тому, что все вопросы, связанные с выдачей патента, получали аналогичную правовую регламентацию за счет заимствования патентного законодательства наиболее развитой страны в группе. На этой основе стал складываться единообразный тип патентно-правовых систем. Исторически, первоначально сложились 4 патентно-правовые системы (4 типа законодательства): британский, американский, французский и германский. В последние 20 лет к ним добавились еще две системы: Европейская система патентного законодательства (ЕПАС) и Евразийская патентная система.

Учреждению ЕПАС предшествовало объединение стран Западной Европы экономического плана, путем создания Европейского экономического сообщества (ЕЭС). оформленного Римским договором в 1957 г. Благоприятная правовая среда, подготовленная этим договором, позволила облегчить процесс зарубежного патентования. ЕПАС обслуживается единым патентным ведомством в Мюнхене, которое выдает патент для стран — участниц Европейской конвенции. С этой целью в ЕПАС предусмотрены единые требования к заявке и изобретению. При введении в действие ЕПАС положения национальных законодательств стран-участниц были унифицированы с положениями Конвенции в части требований к заявке и изобретению. Евразийская патентная система была образована после демонтажа СССР. Она объединила большинство входивших в него республик и часть государств — участников Совета Экономической Взаимопомощи, выполняла функцию обслуживания торгово-экономического и научно-технического сотрудничества вновь образованных государств Центральной Европы и Азии. Американская патентная система включает такие страны, как США, Канада, Филиппины. С вступлением в силу 1 января 1994 г. Соглашения между США, Канадой и Мексикой о создании Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), рамки действия этой системы существенно расширились. Британская патентная система объединяет такие страны, как Индия, Пакистан, Бирма, Бангладеш, Австралия, Новая Зеландия, Ирландия. В Великобритании — родоначальнице этой системы — с 1 июня 1978 г. был введен новый закон, благодаря которому она стала принадлежать к Европейской патентной системе. Романская патентная система объединяет сегодня такие страны, как Турция, Иран, Сирия, Тунис, Марокко, Португалия, Франция, которая образовала эту систему, вышла из нее с 1 июля 1979 г., присоединившись к ЕПАС. Италия, Бельгия и Испания вышли из романской патентной системы в марте 1986 г. Германский тип патентного законодательства практически перестал существовать после того, как ФРГ, Австрия, Швеция, Швейцария, Нидерланды в период с 1978 по 1980 г. перешли на ЕПАС. Патент, выданный в ЕПАС, действует как национальный в каждой стране.

Кроме названных, существует и глобальная патентная система,основой которой послужил Договор о патентной кооперации (англ. Patent Coperation Treaty — РСТ), подписанный 19 июля 1970 г. в Вашингтоне и вступивший в силу в 1978 г., системы РСТ обеспечивает подачу одной международной заявки, которая приравнивается к подаче национальных заявок в странах — участницах Договора, где заявитель испрашивает охрану изобретения. В РСТ участвуют все страны ЕПАС, Португалия, Ирландия, Китай, РФ — как правопреемник СССР, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Латвия, Литва, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония.

Основной источник П.п. — патентный закон, содержащий самые важные положения, связанные с охраной изобретений, в число которых входят: понятие изобретения, которое выражено в виде требований к изобретению; требование к заявке (т.е. оформление изобретения); главные принципы рассмотрения заявки на изобретение; содержание прав, закрепленных охранными документами; обязанности владельца охранного документа; правила защиты права владельца охранного документа. На практике возникает потребность в детализации патентных норм, в первую очередь в связи с оформлением патентных прав. С этой целью используют подзаконные акты. В англоязычных странах они называются правилами, в странах романского права — декретами, постановлениями, в германском праве — инструкциями. К другим источникам права традиционно относят практику патентного ведомства и судебную практику.

Решения патентного ведомства, принимаемые по спорным заявкам, учитываются им в дальнейшем при возникновении подобной ситуации. Судебная практика слагается из рассмотрения патентных дел. К ним относятся вопросы, связанные с недействительностью охранного документа (охранный документ выдан в обход, в нарушение закона). Если изобретение не соответствует какому-либо критерию, то в странах общего права заявление рассматривается в суде, который иногда вынужден давать толкование критерия патентоспособности, содержащегося в законе, в связи с иском о недействительности патента. В разных странах отношение к решениям судов неодинаково: в странах американской и британской патентных систем и самой Великобритании решению судебного органа придается значение прецедента.

Патентные законы, как правило, не дают понятия изобретения, формулируя лишь требования, которые позволяют выделять охраняемые изобретения при помощи критериев патентоспособности. Каждый критерий вычленяет охраняемый объект из общей массы изобретений по определенному признаку: а) критерий объекта; б) критерий новизны; в) критерий творческой деятельности (призван отграничить результаты изобретательского труда от конструкторского); г) критерий полезности (обеспечивает отграничение на основе утилитарности); д) критерий прогрессивности (основан на оценке важности вклада данной заявки в уровень техники). Например, критерий объекта позволяет отграничить предложенное изобретение от известных по объекту воплощения. Он установлен исходя из того, что изобретение должно относиться к области техники и может быть воплощено в материальном объекте. Требование материального характера объекта изобретения объясняется двумя причинами: только такой объект может быть использован на производстве и влиять на условия производства: только в отношении материально воплощаемого объекта возможна реальная защита исключительного права патентовладельца. Кроме того, изобретение должно быть практически осуществимо. Согласно правовой доктрине под изобретением понимают наличие определенных средств, которые служат для получения положительного результата, т.е. решение задачи. В зависимости от характера этих средств, решение может быть воплощено в различных материальных объектах. В патентно-правовой практике сложилось определенное представление о трех видах объектов: устройства; способы; вещества, а также применение известного объекта по новому назначению.

В некоторых странах первоначально патентовались как объекты материального воплощения, так и другие новшества, например способы ведения коммерческих операций. Практика такого патентования показала, что недостаточно получить право, необходимо его защитить от использования другими лицами — только тогда оно становится источником добавочной прибыли. Сопоставлять и доказывать тождественность признаков можно только на материальных объектах. Так, правонарушение производства банковских операций запатентованным способом практически невозможно доказать из-за множества нюансов, содержащихся в этих операциях. Поэтому во Франции уже через год после вступления в силу патентного закона была аннулирована патентная защита системы ведения банковских и коммерческих операций.

Необходимо различать само изобретение и его материальное воплощение. Для того чтобы получить патентную охрану, достаточна лишь знаковая (графическая) форма изобретения в виде заявки. Материальным воплощением изобретения служит то изделие, в основу которого положено изобретение. В этой связи охрана математического обеспечения ЭВМ по патентному законодательству невозможна, поскольку, имея только знаковую форму, оно не обладает материальной формой. Поэтому в новейших законах о патентах содержится оговорка о неохране математического обеспечения ЭВМ.

Критерий объекта претерпел некоторые изменения, которые связаны с введением патентной охраны биологических (селекционных) достижений. В связи с этим правовая доктрина стала исходить из следующей аксиомы: в понятии изобретения, которое сложилось первоначально только для объектов техники, достаточно признаков для того, чтобы к объектам техники отнести как средства, заложенные в изобретении, которые воздействуют на биологический объект в заданном направлении, так и полученный в результате такого воздействия биологический объект.

К настоящему времени патентную охрану получили: способы физического или химического воздействия на живой организм; способы выращивания растений при определенных температурах; способы выращивания животных при определенном режиме питания; способы лечения болезней, способы диагностики (патентуются в немногих странах, таких, как Новая Зеландия, Канада, США. В большинстве стран способы лечения и диагностики изъяты из числа охраняемых по ряду причин, в том числе и социального характера, так как монополизация этих объектов антигуманна); биологические способы получения биологического результата. Чисто биологические способы выведения растений и животных (селекционные) нигде и никогда охране не подлежали, так как такое воздействие сильно растянуто во времени и не контролируемо официальными органами. Патентная охрана установлена не на способы, а на результаты растениеводческой селекции (т.е. новые сорта растений получили патентную охрану).

В США действует патентная охрана на все виды новых растений, полученных вегетативным путем. В качестве биологического достижения рассматривается микробиологический способ выращивания, который охраняется практически во всех странах. Вопрос о возможности патентной охраны микроорганизмов, созданных методами генной инженерии, имеет предысторией положительное решение Верховного суда США, который в 1980 г. рассмотрел дело об инженерном достижении — бактерии, способной расщеплять нефть. В настоящее время практика патентования объектов генной инженерии используется в ФРГ.

Термины и определения раздела патентное право

Патентное право — отрасль законодательства, нормы которой регулируют имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, устанавливают систему охраны прав на указанные объекты путем выдачи патента.

Патент на изобретение (полезную модель, промышленный образец) — документ, выдаваемый компетентным государственным органом и удостоверяющий признание заявленного объекта изобретением (полезной моделью, промышленным образцом), приоритет изобретения, авторство и исключительное право на изобретение.

Получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец (патентование) — процесс подтверждения и государственной регистрации прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности.

Патентные права (ст. 1345 ГК РФ)
1. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.
2. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:
1) исключительное право;
2) право авторства.

Заявка на изобретение/полезную модель должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).
Заявка на полезную модель и изобретение должна содержать заявление о выдаче патента, описание изобретения, формулу изобретения, чертежи, реферат.

Формула изобретения/полезной модели — составленная по установленным нормативными документами правилам краткая словесная характеристика технической сущности изобретения, определяющая его объем.

Формула изобретения (полезной модели) состоит из одного или нескольких пунктов. Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью, разделенных словосочетанием отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что…. Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения и его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт (пункты) формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте.

Изобретение — техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, относящееся к устройству, веществу или способу, являющееся новым, имеющее изобретательский уровень и промышленно применимое.

Полезная модель — техническое решение задачи в любой сфере деятельности, относящееся к устройству, являющееся новым и промышленно применимым. Практически полезная модель отличается от изобретения отсутствием требования «изобретательского уровня».

Промышленный образец — художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее внешний вид данного изделия, являющееся новым и оригинальным.

Патентное право

Добавлено в закладки: 0

Что такое патентное право? Описание и определение понятия.

Патентное право — это, в объективном понимании, понятие представляет из себя совокупность правовых норм координирующих взаимоотношения, появляющиеся в результате создания или использования изобретений определенной моделей и производственных образцов.

Патентное право в своем субъективном понятии означает личное неимущественное, а в определенные моменты и имущественное, право конкретного объекта, относящееся к какому либо изобретению, определенной модели или же промобразцу.

Прямыми источниками данного права являются именно ГК РФ, другие же акты, содержащие какие-либо нормы патентного права, изданные федеральным органом правительственной власти, гарантирующим работу нормативно-правовое управления в области интеллектуального имущества (в данное время – Минобрнауки России). Основными источниками рассматриваемого нами права можно считать следующие конвенции:

  • Парижская конвенция, которая состоялась в 1883 году. Она была посвящена охране промсобственности (РФ считается ее членом начиная с 1965 года);
  • Соглашение о патентной кооперации, составленное и подписанное в Вашингтоне 19 июня 1970 года. (РФ вступила в членство данной конференции 29 марта 1978 года);
  • Евразийская конвенция посвященная правам патента, проводимая в 1995 г. (ратифицирована Федеральным законом, датированным от 01.06.1995. Она начала действовать в РФ с 27 сентября 1995 года).

Рассмотрим более детально, что значит патентное право.

Главные положения патентного права

Данному понятию в Гражданском Кодексе РФ посвящается целая глава под номером 72. В самом первом ее параграфе можно исследовать главные положения и понятия рассматриваемого нами права. А именно, в согласии с первым параграфом ГК РФ, непосредственные интеллектуальные права на какое-либо изобретение, определенную модель и промобразц считаются патентными правами. В согласии со вторым параграфом, данной статьи создателю изобретения, определенной модели или промобразца принадлежат полные и безраздельные права, равно как и право авторства. Стоит помнить, что например, когда автору изобретения предоставлен ГК данной полезной модели или промобразца, то ему также принадлежат и другие права. К ним можно смело отнести и полные права на заполучение патента, право на премию за применение в работе служебного изобретения, определенной модели или промобразца.

Если следовать норме ст. 1346 Гр. Кодекса на всей доступной территории РФ берутся во внимание полные и нераздельные права на использование изобретения, определенной модели и промобразца, утвержденного патентами, выданными определенным федеральным органом власти работающим в области дел по интеллектуальной собственности (в РФ им является Роспатентом), или патентами, которые на равных правах имеют законную силу на все территории РФ в согласии с международными договорами изданными и действующими в РФ.
Создатель изобретения, определенной используемой модели или же какого-либо промобразца считается человек, личным творческим трудом которого был создан определенный и ныне существующий результат его самостоятельной интеллектуальной работы в определенной сфере.

В ст. 1349 ГК РФ ясно обозначены объекты определенных патентных прав. Ими можно считать следующие:

  1. результаты личной интеллектуальной работы в любой сфере, в том числе и научно-технической, отвечающие обозначенными установленными в ГК требованиям к данному изобретениям или запатентованной модели;
  2. результаты личной интеллектуальной деятельности в области художественного конструирования, соответствующие обозначенным ГК требованиям к промобразцам.

На какие-либо изобретения, имеющие данные, составляющие гостайну (например совершенно секретные изобретения), положения ГК имеют определенное влияние, если другое не предусмотрено заблаговременно спецправилами ст. 1401 – 1405 данного Кодекса, а также изданными в согласии с ними другими правовыми актами. Определенным моделям и промобразцам, имеющим данные и создающими при этом всем некую гостайну, правовая охрана в согласии с ГК не предоставляется.

Права патентообладателя

В согласии со ст. 1360 Гр. Кодекса власть РФ имеет полное право в интересах охраны и защиты позволить использовать изобретение, определенной модели или же производственного образца без прямого согласия обладателя патента с сообщением ему об этом в наиболее ближайшее время с выплатой определенной сумы денег в качестве компенсации.

Гражданин, который до момента приобретения патента на какое-либо изобретения, определенной модели или производственного образца, правильно применял его на территории РФ пользуется правом на свободное использования его и в дальнейшем без расширения количества данного использования (что называется правом преждепользования). Такое право вполне может быть передано другому лицу но только если оно было передано вместе с предприятием, на котором оно раньше применялось и которое имело права на его использование.

Тот, кто обладает патентом, не только имеет право, но и обязательство применять промобразец, данную модель или изобретение, а это в свою очередь помогает избежать препятствования на пути научно-технического прогресса. Следовательно, норма статьи 1362 ГК РФ гарантирует возможность обеспечение обязательной лицензии на определенные объекты. Если учитывать сказанное в данной статье, в случае, когда изобретение или промобразец не применяется или не в полной мере используется обладателем патента в срок на четыре года с момента выдачи патента, а данная модель – спустя три года с момента выдачи патента, то тогда это приводит к недостатку предложений определенных товаров, работ или каких то услуг на рынке. В таком случае любой гражданин, который хочет и готов использовать данную модель, изделие, промобразец, в случае отказа обладателя патента от подписания с таким лицом лицензионного договора на условиях, которые соответствуют существующей в данное время практике, имеют право обратиться в суд с требованием к обладателю патента о предоставлении обязательной простой лицензии на права использования на территории РФ данного изделия, модели либо же промобразца.

Полученное лицензионное право на использование такой модели не может передаваться иным лицам, исключая те случаи когда происходит отчуждения патента на полезную модель. А если происходит предоставление по указанным выше факторам обязательной простой лицензии на изделие или данную модель, право на применение которых гарантировано на основании определенной лицензии, патентный обладатель также получает разрешение на получение простой лицензии на применение зависимого изобретения, в результате с которым была выдана обязательная простая лицензия, на условиях, согласных установившейся практике.

Категории объектов без права на патент

Есть категория, в которой никто не может рассчитывать на приобретение прав патента. К ней относятся следующие объекты:

  • методы клонирования человеческого организма;
  • методы модификации генов целостности клеток зародышей человека;
  • использование в различных целях человеческих эмбрионов, например в промышленных либо в коммерческих целях;
  • другие решения, полностью идущие в разрез с общественным интересам, человеческими принципам гуманности, а также морали.

В ст. 1350 – 1352 Гр. Кодекса есть указания насчет определения условий патентоспособности конкретного изобретения определенной модели или промобразца.

Таким образом, в первом параграфе статьи 1350 ГК РФ содержится главное определение изобретения. А именно, для него охраняется право решения в абсолютно любой области, касающееся продукта (например, устройств, вещества, штамму микроорганизма, клеток растений или же животных) или же методу, то есть процессу выполнения действий над данным объектом благодаря материальным средствам. Изобретению гарантируют правовую охрану, если оно относится по своим положениям к следующим характеристикам:

  • является новым;
  • имеет изобретательский уровень;
  • применимо в промышленности.

Творение является абсолютно новым, в случае если оно не известно ранее из уровня техники. Такой механизм или вещь имеет уровень личного творения, в том случае если для специалиста оно не является какой-либо существенной модификацией, пусть даже с множеством доработок, ранее известных изобретений техники. При этом уровень техники подразумевает под собой совершенно любые данные, ставшие на тот момент повсеместно доступными в мире до момента приоритета изобретения. В конце концов, такое творение является применимым в промышленности, если оно может быть применимо в промышленности, сельхоз промышленности, здравоохранении, или в любых других областях работы экономики или в соцсфере.

В согласии со ст. 1350 ГК РФ не считаются изобретениями:

  • определенные открытия;
  • научные теории, а также математические методы;
  • решения, касающиеся лишь внешнего вида изделий и обеспечивающие удовлетворение эстетических потребностей;
  • правила и методы игр, интеллектуальной или хоздеятельности;
  • программы для ЭВМ;
  • решения, направленные только на предоставление данных.

Возможность отнесения данных объектов к конкретным изобретениям отменяется только тогда, когда заявка на выдачу данного патента на творение касается определенных объектов как таковых.

Согласно параграфу 6 ст. 1350 ГК РФ не гарантируется правовая безопасность в виде изобретения:

  • видам растений, видам животных и биологическим способам их заполучения, исключая микробиологических методов и продуктов, полученных в следствии применения данного способа;
  • топологиям интегральных микросхем.

В статье 1351 ГК РФ указанно понятие полезной модели. Согласно этому указанному определению в виде определенной модели охраняется определенные решения, касающееся устройства. Полезной модели гарантируется правовая охрана, если она представляется новой и промышленно применимой. Не имеет права на охрану в качестве полезной модели следующие объекты:

  • решения, касающимся лишь внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение потребностей;
  • топологиям интегральных микросхем.

В согласии со статьей 1352 ГК РФ в виде промобразца охраняется художественно конструкторское решение данного изделия промпроизводства или кустарно-ремесленного производства, отвечающего за его внешний вид. Промобразцу гарантируется правовая охрана, если по своим главным признакам он является новым и необычным. К главным признакам промобразца относятся те, которые определяют эстетические или же эргономические характеристики внешнего вида изобретения, например форма, конфигурация, рисунок и цветовое оформление. Промобразец является новым, если общность его существенных характеристик, отображенных на изображениях творения и приведенных в списке основных признаков промобразца не известна из общих данных, ставших повсеместно доступными в мире до момента приоритета промобразца. Промобразец невозможно считать необычными если его основные признаки указанны посредством творческих характеристик данного изделия.

Права на охрану промышленного образца

На правовую охрану не могут рассчитывать определенные объекты, которые указаны в приведенном ниже списке:

  • решениям, характерезованные только для технических функцией изделия;
  • объектам архитектуры (исключая малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим, а также другим стационарным постройкам;
  • объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или других похожих веществ.

Полное право и безопасность на право обладания изобретением определенной модели или образца имеют только те объекты, которые получили разрешение на основании государственных законов. Например, если они зарегистрированы на основании Федерального закона исполнительной власти.

Сроки действия обязательных прав на изобретения, определенную модель и промобразец указанны в статье обязательных прав на их применение. В согласии с этой статьей время действия обязательного права на изобретение, модели промобразцы, патенты удовлетворяют Статья права, со дня изначальной подачи заявки на выдачу патента в определенный федеральный орган исполнительной власти, касательно интеллектуальной собственности, учитывает условия того, что все указанные требования будут соблюдены. По времени они составляют:

  • 20 лет – для изобретений;
  • 10 лет – для полезных моделей;
  • 15 лет – для промышленных образцов.

Срок действия обязательного права и удостоверяющего это право патента может быть продлен властью Роспатента по заявлению обладателя патента:

  • в отношении полезной модели не больше чем на три года;
  • в отношении промобразца – не больше чем на 10 лет.

По завершении срока действия обязательного права на определенное изобретение на модель или промышленный образец она переходит в общественное пользование достояние.

Использование обязательных прав

Существуют определенные обязательные права на изобретения определённой модели или промышленного образца. Правила пользование обязательными правами на применение какой-либо модели или образцам указано в параграфе номер 3 Гражданского кодекса. Такое распоряжение может происходить благодаря составлению между обладателем патента и покупателем патента договора об отчуждении. Стоит отметить, что особенности составления такого договора заключается в возможности обращения с предложением заключить договор об отчуждении патента на изобретение публичным способом. При этом всём заявитель, который является автором данного изобретения, при подаче заявки на возможность выплаты патента может добавить к данным документом заявление о том, что в случае отчуждения патента на условиях, согласных установившейся практике, с гражданином РФ или юрлицом, зарегистрированным в Росийской Федерации, что он первым заявил о своем желании и сообщил об этом патентообладателю и Роспатент. Если такое заявление существует, то предусмотренные налоги в отношении заявки на выплату патента не будут изыматься. Тогда, в таком случае, данные об этом заявлении Роспатент опубликует в публичном бюллетене. Сторона, которая заключила договор с обладателем патента, взяв за основу его заявление об отчуждении патента на изобретение, обязательно должна заплатить все налоги, от которых был ранее освобождён обладатель патента. Со временем налоги могут быть увеличены в оговоренном ранее порядке. Для того чтобы провести регистрацию об отчуждении патента к самому заявлению о регистрации договора должен быть добавлен документ который подтверждает оплату всех налогов.

Если за два года с того момента как была проведена публикация всех доступных данных о выдаче патента на изобретение, по отношению к которому было сделано всё вышесказанное и в тоже время в Роспатенте не было получено письменное удостоверение самого желающего закрепить договор отчуждения патента, обладатель патента имеет право подать ходатайство об отзыве своего заявления в соответствующий федеральный орган. В таком случае все эти налоги от которых изначально обладатель патента был освобождён будут подлежать оплате. Следовательно, в дальнейшем, налоги будут выплачиваться в ранее установленном порядке, а данные сведения будут опубликованы Роспатентом в бюллетене.

Мы коротко рассмотрели что такое патентное право, права патентообладателя, а также перечень категорий и групп изделий, на которые распространяются патентные права, и наоборот, те категории объектов без права на натент. Оставляйте свои комментарии или дополнения к материалу.

Статья написана по материалам сайтов: www.a-priority.ru, biznes-prost.ru.

»

Это интересно:  На какой срок выдается патент на работу
Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector