+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Права разработчика программного обеспечения

В последнее время правовая охрана программного обеспечения для ЭВМ приобрела наибольшую актуальность. Бурное развитие электронно-вычислительной техники и расширение масштабов ее использования породило не только технические, но и правовые проблемы. К таким проблемам, в частности, относятся возникновение и развитие компьютерной преступности, которая включает в себя хищение информации конфиденциального или секретного характера, хищение денежных сумм, хранящихся в банках, путем изменения программы ЭВМ.

Кроме того, в последние годы участились случаи компьютерного хулиганства, то есть несанкционированного проникновения с помощью персональных компьютеров в чужие информационные сети; нарушение работы компьютерных систем путем выведения из строя программного обеспечения. Эта ситуация осложняется еще и масштабным распространением программного пиратства, которое включает в себя незаконное копирование программ и относящейся к ним документации, использование товарных знаков фирм — производителей программного обеспечения, имеющих высокую репутацию на мировом рынке. Поэтому вопросы правовой охраны такого объекта интеллектуальной собственности, как программа для ЭВМ и баз данных, приобретают на сегодняшний день особую актуальность.

Вступившая в силу с 1 января 2008 г. часть четвертая ГК РФ дополнила и усовершенствовала правовое регулирование в этой области.

Между тем в мире сегодня не существует единого подхода к оптимальным способам защиты интеллектуальных прав на программы для ЭВМ.

Исторически сложилось так, что программы приравнены к литературным произведениям; в частности, это закреплено в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), заключенном в г. Марракеше 15 апреля 1994 г. (п. 1 ст. 10). Соответственно программное обеспечение защищается главным образом авторским правом.

Но в США и в ряде других стран помимо авторско-правовой защиты программных продуктов широко используется механизм патентной охраны. Существенно, что патентуется не сама программа (текст программы, остающийся объектом охраны авторского права), а определенное оригинальное решение конкретной задачи, которому способствует созданный программный продукт.

Указанные способы защиты интеллектуальных прав обладают различными характеристиками. Авторско-правовой защите свойственны всемирный характер; длительный срок защиты (по российскому законодательству в течение всей жизни автора и семидесяти лет после его смерти); бесплатность защиты.

Кроме того, не требуется соблюдения каких-либо формальностей; и в связи с авторско-правовой защитой у автора не возникает каких-либо обязанностей.

Механизм патентной охраны отличают такие особенности, как территориальный характер; условия патентоспособности, требующие проведения экспертизы для принятия решения о выдаче патента; меньший, чем у авторского права, срок охраны (по российскому законодательству 20 лет для изобретений, 10 лет для полезных моделей); платность охраны; возможность аннулирования патентов и принудительного лицензирования.

По мнению сторонников патентования решений, связанных с программами для ЭВМ, защита программных продуктов только с помощью авторского права не в полном объеме обеспечивает соблюдение интересов правообладателей. Вновь созданная программа, даже если она скопирует ранее выявленные технические подходы и решения, будет самостоятельным объектом охраны авторского права. Любое лицо может повторить техническую реализацию идеи, так как в отсутствие патентной охраны способ или решение, выраженное в программе для ЭВМ, не пользуется правовой защитой.

Главными доводами противников являются опасность монополизации рынка программного обеспечения со стороны крупнейших производителей, получивших большое количество патентов, и вследствие этого постепенное исчезновение производителей свободного программного обеспечения (free software) и небольших компаний, лишенных бесплатного доступа к защищенным патентами решениям.

Вопрос о патентовании программных продуктов в действующем российском законодательстве решен неоднозначно. С одной стороны, согласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ программы для ЭВМ относятся к объектам авторских прав и охраняются так же, как литературные произведения; в п. 5 ст. 1350 ГК РФ прямо указано, что программы для ЭВМ изобретениями не являются. С другой стороны, этот же пункт устанавливает, что выдача патента исключается только в том случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается программ для ЭВМ, как таковых»; далее, ст. 1351 ГК РФ не запрещает патентование программного решения, относящегося к устройству как полезной модели. Таким образом, действующее законодательство допускает патентование технических решений, выраженных в программах. Практика патентования таких объектов будет, как представляется, только нарастать. Уже сейчас в открытой базе Роспатента (реестр российских изобретений) можно найти примеры выданных патентов на программы для ЭВМ.

Итак, как авторская, так и патентная защита программного обеспечения являются основными способами защиты правообладателей. В то же время необходимо отметить, что ряд особенностей программ для ЭВМ, таких как легкость копирования и распространения, возможность декомпилирования и изменения программы, традиционная открытость программного обеспечения для сообщества программистов, стали источником тенденции свободно распространять ПО, которая в последнее время популярна среди некоторых правообладателей.

Договор с разработчиком: как не лишиться прав на программный продукт

Старший юрист практики «Трудовое право» компании «Клифф» Юлия Маковкина рассказала vc.ru, что такое служебное произведение и как работодателю доказать свои права на программное обеспечение, созданное сотрудником.

Материал подготовлен при поддержке юридической фирмы «Клифф».

Что особенного в деятельности разработчика, ведь это штатный сотрудник, к которому применяются общие нормы Трудового кодекса РФ?

Эти особенности связаны в основном с тем, что в результате творческой деятельности разработчика создается служебное произведение. Служебное произведение — это объект интеллектуальной собственности. Права на него принадлежат работодателю и охраняются законом.

Очень часто встречается неверное понимание: так как программное обеспечение существует в основном в виде записи на материальном носителе, в качестве объекта интеллектуальной собственности рассматривают носитель информации. Это неверно: защите подлежит непосредственно программа, записанная на диске.

Автор служебного произведения — это работник, так как оно создано его творческим трудом. Исключительные права (право использования, распоряжения и прочие) на служебное произведение — при условии, что они надлежащим образом оформлены — принадлежат работодателю, и он вправе использовать его по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Программное обеспечение, созданное работником, является собственностью работодателя в силу закона.

Прежде чем отметить особенности трудовых отношений с разработчиками, назовем основные риски. Есть несколько ситуаций, с которыми может столкнуться правообладатель служебного произведения:

  • Работник после увольнения утверждает, что программное обеспечение не является служебным произведением и создано им не по заданию работодателя. Он требует от работодателя выплатить компенсацию за использование принадлежащего ему результата интеллектуальной деятельности, а также прекратить его дальнейшее использование.
  • Работник, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, самостоятельно продает созданное им программное обеспечение. Работодатель вынужден защищать свои интересы в суде, требуя прекратить незаконное использование служебного произведения, выплатить ему компенсацию и возместить убытки.
  • Третье лицо, конкурент, заявляет права на программное обеспечение, пытаясь доказать, что исключительные права принадлежат ему. Это распространенная ситуация: ваш сотрудник уходит к конкуренту, забрав свои разработки.
Это интересно:  Как защитить контент авторским правом

Потери в таких ситуациях могут быть весьма существенными. Во-первых, есть риск потерять актив — само программное обеспечение, а во-вторых, заплатить автору, правообладателю значительную сумму денег.

Размер компенсации по выбору истца может исчисляться следующим образом:

  • В размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Размер компенсации определяет суд, исходя из характера нарушения.
  • В двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения.
  • В двукратном размере стоимости права использования произведения. Эта стоимость определяется исходя из цены, которую обычно при сравнимых обстоятельствах взимают за правомерное использование произведения тем способом, что выбрал нарушитель.

При этом компенсация исчисляется из стоимости одного произведени: скажем, если кто-либо продает носители, содержащие запись 10 программ, то компенсация рассчитывается за каждую записанную программу на каждом носителе. В судебной практике эти цифры достигают весьма существенных размеров.

Чтобы доказать, что право на программное обеспечение принадлежит именно вам и работник создал его именно для вас (то есть это служебное произведение), необходимо подтвердить следующие условия:

  • Между работником и работодателем были трудовые отношения (трудовой договор).
  • В непосредственные трудовые обязанности работника входило создание результатов интеллектуальной деятельности.
  • Работник создавал программное обеспечение для работодателя по его заданию (наличие служебного задания).
  • Сотрудник сдал работодателю работу, выполненную на основании служебного задания (акт сдачи-приемки).
  • Работник получил вознаграждение за созданное программное обеспечение.

Суд согласится с вашей позицией только в том случае, если предоставить ему все доказательства в совокупности.

Главное — доказать, что программное обеспечение создано именно для работодателя и по его заданию.

Если выполнение такого задания не входило в трудовые обязанности работника, то созданное произведение не может рассматриваться как служебное. Исключительное право на него будет принадлежать работнику, а работодатель может его использовать лишь на основании отдельного соглашения с работником, выплатив ему вознаграждение.

Таким образом, в трудовом договоре с разработчиком нужно указать его должностные обязанности, в которые входит разработка программного обеспечения.

Рекомендация: утвердить в организации Положение о служебных произведениях, нормы которого разъясняли бы порядок взаимодействия между работником и работодателем в сфере создания и использования служебных произведений.

Кроме того, работодатель должен оформлять служебное задание на разработку программного обеспечения. Служебное задание оформляется в свободной форме и передается работнику под роспись. Служебное задание должно содержать поручение на разработку программного обеспечения и его основные характеристики.

Служебное задание проще оформлять в письменном виде: так будет проще доказать его наличие. Если письменный документооборот для организации затруднителен, необходимо утвердить Положение об электронном документообороте, на основании которого передача документов будет автоматизирована.

Рекомендация: на крупные разработки оформлять документы в письменной форме. Сейчас они более действенны, их активнее принимают и воспринимают суды.

По факту исполнения служебного задания стороны готовят и подписывают акт приема-передачи результата. В акте прописываются исходные данные разработанной программы, которые позволяют ее идентифицировать, а также прилагается материальный носитель. Так подтверждается, что работа, выполненная для работодателя, была сдана.

Все споры по данной категории отношений однотипны: все упирается в объем и качество доказательств. В первую очередь необходимо доказать наличие данного права.

Перечисленные обстоятельства истец должен доказать, предоставив трудовые и иные договоры с работником, документы, определяющие порядок выполнения служебных заданий и объем полномочий работников, а также даты создания тех или иных служебных произведений и так далее.

Поскольку сторона не представила суду подобных доказательств, доказать наличие у нее права на спорные проекты как на служебные произведения не удалось.

В трудовом договоре с разработчиком важно согласовать размер вознаграждения, которое будет выплачено работнику за создание произведения.

Размер данного вознаграждения не входит в размер заработной платы, он не связан с выполнением трудовой функции, а носит гражданско-правовой характер.

Рекомендация: предлагаем не дожидаться, пока размер этого вознаграждения установит суд, и заключить с сотрудником соглашение, установив приемлемую сумму вознаграждения. Это вознаграждение выплачивается единожды, по факту создания программного обеспечения и передачи его работодателю.

Часто у работодателей возникает вопрос, можно ли заключить с разработчиком договор с условием о дистанционной работе. Данная практика сейчас неоднозначна, так как процесс дистанционного взаимодействия с работником непрост даже с точки зрения трудового законодательства.

Рекомендация: в подобной ситуации следует либо заключать обычный трудовой договор, либо оформлять гражданско-правовой договор (договор авторского заказа).

Кроме того, обращаем внимание, что российское законодательство не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной работе с иностранным гражданином, который осуществляет трудовую деятельность за пределами территории РФ. С такими лицами рекомендуется заключать гражданско-правовые договоры (договоры авторского заказа, договоры возмездного оказания услуг).

Программное обеспечение как служебное произведение в силу уникальности имеет определенную ценность и приносит хорошую прибыль. Права на него следует оформлять так же внимательно, как на любое другое имущество. Это в первую очередь защита ваших интересов как правообладателей служебного произведения, а равно ваших материальных средств как предпринимателей.

Это интересно:  Закон об авторском праве республики казахстан

Кто является правообладателем разработанного программного обеспечения?

Вопрос: Для организации ООО «А» по ее заказу было разработано программное обеспечение. Один из пунктов договора, заключенного с организацией-разработчиком, гласил: «Имущественные авторские права на разработанное в соответствии с настоящим договором программное обеспечение принадлежат Заказчику в полном объеме». Иных пунктов, касающихся передачи прав, в договоре нет.
Является ли ООО «А» правообладателем разработанного программного обеспечения?

Ответ: Зависит от вида договора, на основании которого осуществлялась разработка программного обеспечения.

В самом начале необходимо сделать оговорку о том, что действующее гражданское законодательство не предусматривает такой вид договора, предмет которого охватывал бы все аспекты отношений заказчика и разработчика программного обеспечения. Это связано с тем, что создаваемая компьютерная программа имеет нематериальную природу, а ее охрана в качестве объекта авторского права усложняет механизм предоставления заказчику права пользования созданной программой.

Признание программного обеспечения (т.е. компьютерной программы) объектом авторского права означает признание в ее отношении исключительного права, первоначальная принадлежность которого определяется законодательством.

Для ответа на поставленный вопрос необходимо уточнить вид договора, на основании которого осуществлялась разработка программного обеспечения. Из числа договоров, поименованных в ГК, в первом приближении к рассматриваемой ситуации ближе всего договор подряда , договор на выполнение технологических работ , договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности .

Договор о создании и использовании результата интеллектуальной деятельности в рассматриваемой ситуации неприменим, поскольку в качестве исполнителя по данному договору законодатель называет только автора результата интеллектуальной деятельности.

Чаще всего договор на разработку программного обеспечения заключается по модели договора подряда. При этом следует особо отметить, что предмет договора подряда не охватывает распоряжение правами на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, которые могут быть созданы при выполнении подрядчиком обусловленной договором работы. В силу нормы п. 4 ст. 6 Закона об авторском праве передача права собственности на материальный объект сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте. Это означает, что выполнение работы по разработке программного обеспечения и передача экземпляра программы и материалов, связанных с ее разработкой, заказчику не влечет возникновения у заказчика исключительного права на созданную по его заказу компьютерную программу. Это означает, что заказчику помимо договора подряда необходимо заключить договор, на основании которого он приобретет исключительное право в отношении компьютерной программы; таковым может быть договор уступки исключительного права или лицензионный договор (договор исключительной лицензии).

Предмет договора уступки исключительного авторского права определен как обязательство правообладателя осуществить отчуждение исключительного права в полном объеме другой стороне. Кроме того, к существенным условиям договора уступки относится условие о размере вознаграждения или прямое указание на его безвозмездность .

Предмет лицензионного договора определен как обязательство лицензиара предоставить лицензиату разрешение использовать объект авторского права, предусмотрев способы его использования. Кроме того, лицензионный договор должен содержать условия о сроке его действия и о территории, на которой допускается использование объекта авторского права .

Приведенная в вопросе формулировка «Имущественные авторские права на разработанное в соответствии с настоящим договором программное обеспечение принадлежат Заказчику в полном объеме» не содержит условий о предмете и иных существенных условиях ни договора уступки, ни лицензионного договора. В связи с этим можно говорить о том, что данная формулировка, включенная в договор подряда, не наделяет заказчика исключительным правом на разработанное по его заказу программное обеспечение.

Разработка программного обеспечения может осуществляться на основании договора на выполнение технологических работ, предмет которого согласно ст. 723 ГК составляет разработка новой технологии. Компьютерная программа может рассматриваться как технология управления компьютером или иным устройством, поэтому процесс ее создания вполне может регулироваться данным договором.

Особенностью договора на выполнение технологических работ является то, что в его конструкцию включено решение вопроса о принадлежности прав на результаты работ, охраняемых в качестве объектов права интеллектуальной собственности. «…Если иное не предусмотрено договором, права на результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в рамках предмета договора принадлежат заказчику, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд» .

С учетом приоритета норм ГК над нормами Закона об авторском праве в рамках договора на выполнение технологических работ заказчик при отсутствии в договоре положений, устанавливающих иное, должен рассматриваться в качестве обладателя исключительного авторского права на созданное по его заказу программное обеспечение.

Права разработчика программного обеспечения

Правовая охрана информации

Представь, что программа — это буханка хлеба, которую ты ежедневно покупаешь в магазине. Мысли о том, что ее можно взять бесплатно и выйти из магазина, не оплатив покупку, даже не возникает. Это просто неприемлемо! Так чем же отличается кража буханки от кражи, например Total Commander’a? По большому счету, ничем!

В 1886 году 14 странами была подписана Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Она предусматривала охрану прав автора, как на его родине, так и на территории государств, подписавших конвенцию. В 1952 году была подписана Всемирная (Женевская) конвенция о защите авторских прав. В соответствии с этой конвенцией законы об авторском праве, действующие на территории одного государства, распространялись не только на своих, но и на иностранных авторов. Обе эти конвенции были пересмотрены в 1971 году и действуют до сих пор. Система источников авторского права в Российской Федерации в настоящее время представляет достаточно целостную совокупность законодательных актов, регулирующих авторские отношения, связанные с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. С 1 января 2008 года все правоотношения в сфере авторского права регулируются вступающей с этого времени в силу 4-ой частью Гражданского кодекса Российской Федерации.

Это интересно:  Авторское право обозначение

Правовая охрана программ и баз данных. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных впервые в полном объеме введена в Российской Федерации Законом РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», который вступил в силу в 1992 году. Предоставляемая настоящим законом правовая охрана распространяется на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст на языке программирования и машинный код. Однако правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ, в том числе на идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма.

Для признания и осуществления авторского права на программы для ЭВМ не требуется ее регистрация в какой-либо организации. Авторское право на программы для ЭВМ возникает автоматически при их создании.

Для оповещения о своих правах разработчик программы может, начиная с первого выпуска в свет программы, использовать знак охраны авторского права, состоящий из трех элементов:

  • буквы c в окружности или круглых скобках (С);
  • наименования (имени) правообладателя;
  • года первого выпуска программы в свет.

Автору программы принадлежит исключительное право осуществлять воспроизведение и распространение программы любыми способами, а также модификацию программы.

Организация или пользователь, правомерно владеющий экземпляром программы (купивший лицензию на ее использование), вправе без получения дополнительного разрешения разработчика осуществлять любые действия, связанные с функционированием программы, в том числе ее запись и хранение в памяти ЭВМ. Запись и хранение в памяти ЭВМ допускаются в отношении одной ЭВМ или одного пользователя в сети, если другое не предусмотрено договором с разработчиком.

Необходимо знать и выполнять существующие законы, запрещающие нелегальное копирование и использование лицензионного программного обеспечения. При выявлении правонарушения, выражающегося в использовании нелицензированного ПО, отсрочек исполнения постановления о наложении взысканий для ликвидации выявленного нарушения законодательством не предусмотрено.

Кто является «пиратом»?

  • Продавец нелицензионного ПО.
  • Покупатель нелицензионного ПО (пользователь).
  • Пользователь лицензионного ПО, нарушающий условия лицензии.
  • Пользователь лицензионного ПО, предоставивший доступ к ПО лицам, нарушающим условия лицензии.

Юридическая ответственность за использование нелицензионного ПО делится на три основных вида:

  • гражданско-правовая (возмещение убытков правообладателю либо в размере двукратной стоимости лицензии, либо в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей);
  • административная (для частных лиц — конфискацией контрафактных экземпляров ПО, оборудования и материалов, используемых для их воспроизведения и иных орудий совершения административного правонарушения, а также штрафом в размере 15-20 минимальных размеров оплаты труда (MP0T);
  • уголовная (штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет. ).

Что делать? Готовить кошелек и бежать за лицензией? Если тебе позволяют финансы, или затраты оплатит компания, в которой ты работаешь, то — да, это вариант! Но лично мне многие продукты пока не по карману, да и вообще, свою заплату предпочитаю тратить на другие вещи. Тем более, что практически для любого платного продукта есть бесплатная альтернатива, с теми же возможностями, а зачастую и предоставляющая что-то сверх того. Конечно, перейти с полюбившейся программы непросто, а замена на первых порах может показаться до раздражения непривычной или дико неудобной. Но это лишь вопрос времени. Вскоре, будь уверен, ты сам будешь удивляться: «Как же я раньше не замечал этой замечательной программы?».

Лицензионные, условно бесплатные и бесплатные программы.

Классификация ПО по способу распространения (доставки, оплаты, ограничения в использовании): Commercial Software, Freeware, Shareware, Abandonware, Adware, Free Software, Careware и т.д.

Дистрибутивы лицензионных программ (дискеты или диски CD-ROM, с которых производится установка программ на компьютеры пользователей) распространяются разработчиками на основании договоров с пользователями на платной основе, проще говоря, лицензионные программы продаются. Довольно часто разработчики предоставляют существенные скидки при покупке лицензий на использование программы на большом количестве компьютеров или на использование программы в учебных заведениях. В соответствии с лицензионным соглашением разработчики программы гарантируют ее нормальное функционирование в определенной операционной системе и несут за это ответственность.

Некоторые фирмы — разработчики программного обеспечения предлагают пользователям условно бесплатные программы в целях их рекламы и продвижения на рынок. Пользователю предоставляется версия программы с ограниченным сроком действия (после истечения указанного срока программа перестает работать, если за нее не произведена оплата) или версия программы с ограниченными функциональными возможностями (в случае оплаты пользователю сообщается код, включающий все функции).

Многие производители программного обеспечения и компьютерного оборудования заинтересованы в широком бесплатном распространении программного обеспечения. К таким программным средствам можно отнести следующие:

  • новые недоработанные (бета) версии программных продуктов (это позволяет провести их широкое тестирование);
  • программные продукты, являющиеся частью принципиально новых технологий (это позволяет завоевать рынок);
  • дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющие найденные ошибки или расширяющие возможности;
  • устаревшие версии программ;
  • драйверы к новым устройствам или улучшенные драйверы к уже существующим.

Статья написана по материалам сайтов: vc.ru, ilex.by, www.sites.google.com.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector