Общее учение о договорах в римском праве

Договор — соглашение воль двух субъектов или групп субъектов, имеющий своей целью установить между ними обязательственное отношение.

Любой договор содержит как пункты, без которых не может существовать, то есть существенные (необходимые) части, так и части, не являющиеся ни необходимыми, ни стандартными, а включенные по желанию сторон, то есть случайные части. Существенными элементами договора являются соглашение сторон, объект (предмет) договора и осознание договора. Случайные элементы договора — срок и условия. Соглашение сторон предполагает, что между ними нет противоречий. Законность содержания договора подразумевает, что договор не имеет своим предметом действие, нарушающее нормы права, противоречащее закону, морали или «добрым нравам». Недействительным считается договор, если его содержание непонятно или не определено. Обязательство должно быть ясным, чётким, конкретным. Обязательства могут быть определённые и неопределённые, исходя из принципа их составления: иногда содержание обязательства ясно и точно очерчено в самом договоре (определённые обязательства), иногда в договоре дан только критерий для установления содержания обязательства или указан круг предметов, на выбор самого должника. Разновидностью неопределённых обязательств в Риме были родовые обязательства, предусматривавшие, что, пока должник не выделит требуемого количества предусмотренного рода вещей, неизвестно, какие именно предметы причитаются кредитору. Действие, составляющее предмет обязательства, должно быть возможным; обязательство с невозможным для исполнения предметом считалось недействительным. Договоры стремились учитывать возможную трансформацию выполнимых действий в невыполнимые. По закону, если обязательство впоследствии становилось невозможным для исполнения и должник нёс ответственность за наступление обстоятельства, приведшего к невозможности исполнения, то оно не прекращалось, а видоизменялось, становясь обязательством возмещения убытков от неисполнения. В то время, если должник столкнулся с силой непреодолимых обстоятельств, он освобождался от обязательства. Обязательным условием действительности соглашения была заинтересованность кредитора в действии, составляющем предмет договора. Лишь при Юстиниане юридическую защиту получили договора в интересах третьих лиц.

Классификация договоров: 1) по предоставляемой защите:

а) контракты – договоры, которые признавались цивильным правом и пользовались исковой защитой;

б) пакты – неформальные соглашения различного содержания, которые, как правило, не пользовались исковой защитой, но со временем некоторые из них получили судебную защиту;

2) по числу сторон: а) односторонние, в которых обязательство устанавливалось в отношении только одной стороны; б) двусторонние, в которых обязательство устанавливалось в отношении обеих сторон;

а) вербальный – устный договор, который устанавливал обязательство, приобретающее юридическую силу посредством и с момента произнесения слов, как то: – стипуляция, т. е. взаимный обмен торжественными обещаниями, которым устанавливалось либо солидарное обязательство непрерывными вопросами нескольких кредиторов и одним ответом всем, или вопросами нескольким должникам и ответом всех, либо акцессорное, когда сначала одному вопрос и ответ, потом другому; – устные обещания без вопроса и ответа; б) литтеральные – обязательства, возникающие путем составления письменного акта;

4) по моменту наступления обязательства: а) реальные – обязательства, возникшие путем передачи вещи и для совершения которых не требовалось никаких формальностей: •заем (mutuum), в котором займодатель передает заемщику денежную сумму или иные вещи в собственность с обязательством заемщика вернуть их; •ссуда (commodatum), в которой ссудодатель передает ссудопринимателю вещь для временного безвозмездного пользования с обязательством ссудопринимателя вернуть ее в целости и сохранности; •поклажа (depositum), в которой поклаже-датель передает поклажепринимателю вещь для возмездного хранения; б) консенсуальные – обязательства, возникающие с момента достижения согласия сторон. Со временем в римском праве появились не подпадавшие под данную квалификацию договоры. Поэтому они получили название безыменных (contractus innominati), которые приобретали юридическую силу после исполнения договора одной из сторон (договор мены).

Учение о договорах в римском частном праве

ТЕМА № 12

Способы обеспечения обязательств

Способы обеспечения обязательств – это гарантии того, что должник исполнит свое обязательство перед кредитором.

2. Удержание— в архаический период кредитор мог связать веревкой должника или его близкого родственника в качестве заложника, увести к себе в дом, заковать в кандалы и заставить работать на себя.

3. Задаток (arha) – денежная сумма или иная ценная вещь, которая вручалась покупателем продавцу в момент заключения договора для обеспечения надлежащего исполнения обязательства в счет причитающихся платежей.

Правило: если виновен покупатель, то он теряет задаток.

если виновен продавец, то он теряет задаток в двойном размере.

4. Поручительство (adpromissio)– это способ обеспечения исполнения обязательств, в силу которого поручитель обязывался перед кредитором отвечать за исполнение обязательств должника.

Это интересно:  Сколько стоит договор дарения доли дома

Основные правила поручительства:

— Поручительство было в форме стипуляции.

— Ответственность поручителей длилась в течение двух лет.

— Количество поручителей было от одного до …

— Кредитор был обязан заранее сообщить поручителям о размере долга

— Если поручителей было несколько, то кредитор мог требовать уплаты с каждого из них лишь части долга, т.е. поручители несли солидарную ответственность.

5. Неустойка– денежная сума, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств; осуществлялась в форме стипуляции.

6. Залог– это способ обеспечения обязательств, в силу которого кредитор имел право удовлетворить свои требования из стоимости заложенного имущества. Формы залога:

— ипотека (см. о них в предыдущей лекции).

1. Договор: понятие, классификация

2. Условия действительности договоров

3. Содержание договора

4. Заключение договора. Представительство.

Список использованной литературы:

1. Договор: понятие, классификация

Договор (contractus)– это соглашение двух или более лиц, направленный на установление обязательственных правоотношений; это двухсторонняя сделка.

Классификация договоров:

I. По своей сути:

1. контракты (contractus)– это договоры, признанные цивильным правом и снабженные исковой защитой, круг которых был исчерпывающим:

а) реальные – это такие контракты, которые устанавливали обязанности с передачей вещи (например, договор хранения).

б) вербальные – это контракты, заключаемые в устной, словесной форме (например, стипуляция).

в) литеральные – это контракты, заключаемые в письменной форме (например, хирограф – аналог современной расписки).

г) консенсуальные – это такие контракты, обязательств по которым возникали в результате соглашения независимо от передачи вещи (договор купли-продажи).

2. пакты (pacta)– неформальные соглашения, которые как правило не пользовались исковой защитой и были самого разнообразного содержания.

Более подробно о пактах и контрактах см. в следующей лекции.

II. По характеру обязанностей:

1. односторонние– т.е. такие договоры, в которых одна сторона имеет только права, а другая – только обязанности (например, договор займа).

2. двухсторонние— т.е. такие договоры, в которых обе стороны имеют взаимные права и обязанности:

а) синаллагматические– договоры с равноценными правами и обязанностями сторон (купля-продажа);

б) не синаллагматические –договоры, в которых у одной стороны больше обязанностей, чем у другой (договор ссуды).

III. По итогу:

1. договоры, влекущие возникновение обязательств (найм, хранение);

2. договоры, не влекущие в дальнейшем обязательств между сторонами (дарение, купля-продажа).

IV. По срокам:

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

37.252.1.220 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)

очень нужно

Контрактные обязательства. Развитие учения о договоре в римском праве

В классическом римском праве к контрактам стали относить только определенные договоры, признанные ius civile и снабженные исковой защитой. Впоследствии появляются безыменные контракты.

Но одного соглашения для установления договора было недостаточно. Требовалось, чтобы это соглашение между субъектами было заключено в определенной форме. Как указывал Гай, обязательства возникали вследствие передачи вещи, или торжественными словами, или письменным образом, или простым соглашением» (Гай, 3.89). Соблюдение указанных форм придает соглашению юридическую силу, устанавливает обязательство, пользующееся исковой защитой.

К контрактам в классическом римском праве относились договоры, признанные цивильным правом и снабженные исковой защитой. К числу контрактов относился только определенный (исчерпывающий) круг договоров. Вне пределов установленного круга контрактов за сторонами не признавалось права практиковать какие-либо новые, не предусмотренные законом контракты. Некоторое отступление от этого принципа составили так называемые безыменные контракты. В противоположность контрактам пакты представляли собой неформальные соглашения самого разнообразного содержания. По общему правилу, пакты не пользовались исковой защитой. С течением времени некоторые из таких неформальных соглашений все-таки получили исковую защиту.

Развитие римского договорного права и его служебная роль.

1. Римское право характеризуется непревзойденной по точности разработкой всех существенных правовых отношений простых товаровладельцев (покупатель и продавец, кредитор и должник, договор, обязательство и т.д.). Такого развитого состояния римское договорное право достигло только в результате долгой эволюции хозяйственной и общественной жизни Рима. История римского народа известна науке с той поры, когда Рим представлял собой сельскохозяйственную общину, в которой отдельные семьи жили замкнутой хозяйственной жизнью, почти без всяких меновых сношений (натуральная система хозяйства).

2. Древнереспубликанскому римскому праву были известны три основных типа обязательственных договоров: 1) nexum — совершавшийся в форме сложного обряда с помощью меди и весов (per aes et libram);

Это интересно:  Как оформить договор дарения через мфц

2) стипуляция — словесный договор в форме вопроса и ответа и 3) (надо думать, появившийся несколько позднее, чем два названных договора) литтеральный (письменный) контракт. Общим моментом для всех этих категорий являлся их формальный характер. По мере роста территории Римского государства, развития его хозяйства, расширения обмена картина изменяется. Для менового хозяйства договор перестает быть исключительным, редким явлением: он проникает в повседневную практику каждого хозяйства, получает широкое распространение. Старые формы заключения договоров тормозили развитие хозяйственной жизни, не соответствовали новому оживленному обороту, не удовлетворяли его потребностей. Наряду со старыми формальными договорами появились новые, неформальные. Торговля требовала более быстрых темпов деловой жизни; расширение территории и завязывание торговых связей между лицами, находившимися на значительном расстоянии один от другого, делали затруднительным, а иногда и невыполнимым прежнее правило о том, чтобы заключающие договор стороны находились в одном месте.

3. Уже в конце республиканского периода вместо nexum вошла в широкое употребление новая форма займа — mutuum. При этом договоре не требовалось выполнения формальных действий: достаточно было всего двух моментов — соглашения сторон и фактической передачи суммы займа заемщику, чтобы договор получил юридическую силу. Одновременно или немного позже такой же порядок заключения договора — путем передачи вещей — допустили и в некоторых других случаях (договор о пользовании вещью, о хранении вещи, об отдаче ее в заклад).

4. Гай систематизируя различные виды контрактов, говорит, что обязательств, возникающих из контрактов, четыре вида: обязательство возникает или посредством передачи вещи, или путем произнесения слов, или на письме (путем письменного акта), или самим соглашением Отсюда четыре основных вида контрактов: реальное (т.е. устанавливающие обязательство передачей вещи, re), вербальные (или словесные, устные), литтеральные (т.е.письмен-ные) и консенсуальные (при которых обязательство возникает вследствие одного consensus, соглашения, даже независимо от передачи вещи). При этом каждая из четырех названных категорий охватывала строго ограниченное число точно определенных контрактов. В приведенную классификацию не включен Гаем древнейший формальный контракт — nexum, надо думать, потому, что ко времени Гая эта форма контрактов утратила всякое практическое значение; упоминание о nexum у Гая, впрочем, встречается (3,175) в связи с вопросом о прекращении обязательств.

5. Изложенный краткий очерк развития договорного права показывает и служебную роль, которую договорное право выполняло в римской хозяйственной жизни. Договорное обязательство было главной правовой формой, с помощью которой устанавливались и закреплялись хозяйственные связи растущей торговой и отчасти промышленной (ремесленной) деятельности. Закрепляя возникавшие в развивающейся хозяйственной жизни отношения, договорное право способствовало и дальнейшему росту хозяйственных отношений.

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp» , которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Работа № 107405


реферат ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ДОГОВОРАХ.Римские правовые нормы Тип работы: реферат. Предмет: Право. Добавлен: 24.5.2017. Год: 2016. Страниц: 24. Уникальность по antiplagiat.ru:


СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристики римских договоров 5
1.1Сущностные характеристики римских договоров 5
1.2. Виды договоров 9
2. Римские правовые нормы 12
2.1 Сущностные характеристики правовых норм 12
2.2.Элементы содержания договоров 18
Заключение 23
Список литературы 24

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Римские юристы определяли, что обязательство возникает из двух основных юридических фактов: договора и деликта. На практике же наиболее распространенным, а потому и важнейшим источником (основанием) обязательств в Древнем Риме был договор.
Договор (contractus) — это договоренность (согласованное выражение воли) двух или более сторон, направленная на достижение определенного правового результата, а именно: возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей.
В любом договоре выражается воля, как правило, двух сторон. Следовательно, договор является волевым актом и по юридической природе двусторонней сделкой. Считается, что определение договора как соглашения сторон, было сделано римскими юристами под влиянием греческой правовой культуры.
История римского народа известна науке с тех времен, когда Рим был сельскохозяйственной общиной, в которой отдельные семьи жили замкнутой хозяйственной жизнью (натуральное хозяйство). В те времена не было необходимости в обмене товарами. Соответственно в то время не было необходимости в развитой системе договоров. Существовала ограниченное количество отдельных типов договоров, причем все они укладывались в достаточно сложной форме.
Цель: анализ общих учений о договорах.
Задачи: изучить понятие и виды римских договоров.
2.Проанализировать содержание договора.
3.Выявитьусловия действительности договора.
4.изучить Заключения договора.
Методологической основой курсовой работы являются законы принципы системного и сравнительного анализа. А также, в работерассматривался с точки зрения эволюционного и революционного развития, с позиции их внутренних противоречий.
Теоретическую основу работы составили труды ученых-теоретиков, посвященные проблемам теории государства и права.
Структура работы. Реферат состоит из введения, двух разделов, включающих в себя четыре подраздела, заключения и библиографического списка.

Это интересно:  Договор дарения статья 578

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ РИМСКИХ ДОГОВОРОВ
1.1СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИМСКИХ ДОГОВОРОВ
Древнереспубликанском римском праве были известны 3 основных типа договорных обязательств: нексум (nexum) — обязательства опосредуют личное подчинение неплатежеспособного должника кредитору о его обязанности отработать долг, которое осуществлялось в форме сложного обряда с применением слитков и весов; стипуляция (stihulatio) — словесный договор в форме вопроса и ответа; литеральний контракт (litteris) — письменный договор.
Общей, объединяющей чертой указанных видов договоров был их формалс развитием экономических отношений договор перестает быть исключительным, редким явлением. Старые формы договоров уже не соответствуют стремительному росту количества заключённых договоров и тормозят развитие хозяйственной жизни. Постепенно отмирает старая форма договора — nexum. Стипуляция и письменные контракты продолжают применяться, но в отношении них происходят значительные изменения в сторону послабления жестких канонов их заключения. Одновременно появляются новые виды договоров, лишены обременительного формализма и торжеств их совершения.
Таким образом, развитие римского договорного права осуществлялся в двух направлениях. Во-первых, расширялся круг договоров, которые пользовались исковой защитой, и, во-вторых, ослаблялся формализм при заключении договоров.
Не смотря на то, что договоры являются двусторонними сделками, они имеют собственную классификацию по критерию распределения прав и обязанностей между сторонами. Когда по договору одна сторона (кредитор) приобретает только права, а другая (должник) — только обязанности, договор считается односторонним. Примером одностороннего договора является заем (mutuum). По этому договору заимодатель имеет право требовать возврата денежной суммы или родовых вещей, а при определенных условиях и уплаты процентов. У заемщика, напротив, есть только обязанность вернуть заем. Те договоры, в которых каждая из сторон имеет права и обязанности, то есть одновременно является кредитором и должником, называются двусторонними. Так, по договору купли-продажи (emptio-venditio) продавец обязан передать товар покупателю и вправе требовать от последнего оплатить этот товар. Соответственно покупатель обязан уплатить определенную денежную сумму за товар и имеет право требовать передачи его продавцом.
В свою очередь, двусторонние договоры, в зависимости от объема прав и обязанностей сторон, подразделяются на: двусторонние с неравноценными обязанностями, в которых каждая из сторон имела и права, и обязанности, но объем их отличался (например, договор займа); синалагматични (synallagma), которым для сторон устанавливались равноценные (одинаковые по объему) права и обязанности (например, договор купли-продажи).
В зависимости от наличия встречного предоставления блага договоры делились на: отплатить, то есть те, по которым имущественную выгоду получали обе стороны (договор купли-продажи); безвозмездные, то есть те, что заключались на пользу только одной стороны (договор дарения, беспроцентная ссуда).
В доклассическом римском праве формализованным был не только процесс заключения договоров, но и порядок толкования их содержания. Это выражалось в культе буквального текста договора, подобно тому, как при толковании закона исходили из буквы закона. При установлении действительного содержания договора, главным считалась воля, которую стороны желали выразить в договоре, а именно текст (буква) договора.
Впоследствии преторская практика вышла за пределы буквально толкования договора, тем самым приоритет приобрела действительная воля сторон, заключивших договор. Договоры стали делиться на договоры строгого права (negotiastrictijuris) и договоры доброй совести (negotiabonaefides).
Само понятие «договор» в римском праве не было однородным и включало следующие две группы: контракты (contractus) и пакты (pactum).
Контракты (contractus) — это формальные договоры, которые признавались цивильным правом (iuscivil) и снабжались исковой защитой. К числу контрактов относился только определенный, определено исчерпывающим образом круг договоров. Некоторое отступление от эт.

Смотреть похожие работы
* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.

Статья написана по материалам сайтов: studopedia.ru, studopedia.info, www.webkursovik.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector